Научная статья на тему 'Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством парламентского контроля'

Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством парламентского контроля Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
390
53
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Журнал российского права
ВАК
RSCI
Область наук
Ключевые слова
БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ / FIGHTING ORGANIZED CRIME / БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ / COMBATING CORRUPTION / ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ / PARLIAMENTARY CONTROL / ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА / PROBLEMS OF THE RUSSIAN LEGISLATION / МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ / ENFORCEMENT MONITORING / ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ / PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION / ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ / SUPEREMINENCE IN THE CRIMINAL HIERARCHY

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Скобликов Петр Александрович

Раскрывается и обосновывается идея мониторинга парламентариями результатов законотворческой работы, предложена модель воплощения этой идеи. Ее реализацию предлагается начать на наиболее важном направлении законотворческой деятельности: в сфере обеспечения борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В качестве иллюстрации приводятся межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве и уголовно-правовая норма о повышенной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Обращается внимание на ряд проблем современного законотворчества, которые раскрываются на конкретных примерах и подкрепляются статистикой: инфляция законов, поспешность и отсутствие должного обоснования при их принятии, противоречивость законодательных предписаний, пробельность правового регулирования, отрыв законодателя от юридической науки и др. Констатируется, что все вышеперечисленное является коррупциогенными факторами, и обосновывается тезис о том, что реализация на практике предложений автора может отчасти купировать названные проблемы. Высказывается мысль, что в условиях обновленного избирательного законодательства усилится политическая конкуренция и это будет способствовать проведению в жизнь заявленной идеи.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Optimization of Fighting Organized Crime and Corruption Through Parliamentary Control

The article reveals and justifies the idea of monitoring by parliamentarians of law-making results, and suggests the implementation model for this idea. The article proposes to start the implementation with the most important areas of law-making: to support fighting organized crime and corruption. By way of illustration, the author uses the interdisciplinary institute of the pretrial agreement on cooperation and the criminal law rule on the enhanced responsibility of persons holding supereminence positions in the criminal hierarchy. The article highlights a number of problems in contemporary law-making, which are reveled in examples and backed up by statistics: inflation of laws, haste and lack of proper justification in adopting them, inconsistencies in legislation requirements, gaps in legal regulation, legislature's isolation from legal science, etc. The author notes that all these are corruptogenic factors, and proves the message that the author's suggestions can partially correct the problems. The author argues that under the conditions of the reformed electoral legislation, the political competition will increase and this will help to implement the declared ideas.

Текст научной работы на тему «Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством парламентского контроля»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Вопросы противодействия коррупции

Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством парламентского контроля

СКОБЛИКОВ Петр Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры № 12 Академии управления МВД России

125171, Россия, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8

E-mail: skoblikov@list.ru

Раскрывается и обосновывается идея мониторинга парламентариями результатов законотворческой работы, предложена модель воплощения этой идеи. Ее реализацию предлагается начать на наиболее важном направлении законотворческой деятельности: в сфере обеспечения борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В качестве иллюстрации приводятся межотраслевой институт досудебного соглашения о сотрудничестве и уголовно-правовая норма о повышенной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Обращается внимание на ряд проблем современного законотворчества, которые раскрываются на конкретных примерах и подкрепляются статистикой: инфляция законов, поспешность и отсутствие должного обоснования при их принятии, противоречивость законодательных предписаний, пробельность правового регулирования, отрыв законодателя от юридической науки и др. Констатируется, что все вышеперечисленное является корруп-циогенными факторами, и обосновывается тезис о том, что реализация на практике предложений автора может отчасти купировать названные проблемы. Высказывается мысль, что в условиях обновленного избирательного законодательства усилится политическая конкуренция и это будет способствовать проведению в жизнь заявленной идеи.

Ключевые слова: борьба с организованной преступностью, борьба с коррупцией, парламентский контроль, проблемы российского законотворчества, мониторинг правоприменения, досудебное соглашение о сотрудничестве, высшее положение в преступной иерархии.

Optimization of Fighting Organized Crime and Corruption Through Parliamentary Control

P. A. SKOBLIKOV, doctor of legal sciences, professor

The Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

8, Zoi i Aleksandra Kosmodemyanskih st., Moscow, Russia, 125171

E-mail: skoblikov@list.ru

The article reveals and justifies the idea of monitoring by parliamentarians of law-making results, and suggests the implementation model for this idea. The article proposes to start the implementation with the most important areas of law-making: to support fighting organized crime and corruption. By way of illustration, the author uses the interdisciplinary institute of the pretrial agreement on cooperation and the criminal law rule on the enhanced responsibility of persons holding supereminence positions in the criminal hierarchy. The article highlights a number of problems in contemporary law-making, which are reveled in examples and backed up by statistics: inflation of laws, haste and lack of proper justification in adopting them, inconsistencies in legislation requirements, gaps in legal regulation, legislature's isolation from legal science, etc. The author notes that all these are corruptogenic factors, and proves the message that the author's suggestions can partially correct the problems. The author argues that under the conditions of the reformed electoral legislation, the political competition will increase and this will help to implement the declared ideas.

Keywords: fighting organized crime, combating corruption, parliamentary control, problems of the Russian legislation, enforcement monitoring, pre-trial agreement on cooperation, supereminence in the criminal hierarchy.

DOI: 10.12737/16631

Основной тезис. По мнению многих правоведов (прежде всего криминологов), как и автора настоящей статьи, парламентарии должны регулярно отслеживать результаты своей деятельности, не забывать о законах, за которые проголосовали, в разумный срок оценивать, достигнуты ли поставленные цели, а если нет, то искать ответы, почему так произошло. Такой порядок необходим, чтобы обоснованно и своевременно вносить правки в принятые законодательные акты, доводя их до кондиции, в целях упразднения устаревших или ошибочных введенных норм и институтов, устранения коллизий правовых норм.

Данную идею следует обсуждать вновь и вновь, пока в юридическом сообществе и гражданском обществе не возникнет единодушия, пока не станет очевидным, что по-другому вести законотворческий процесс нельзя. Как нельзя, например, депутатов назначать, их следует избирать свободным волеизъявлением народа, так же надо принимать обоснованные, выверенные законы, для чего необходимо регулярно изучать результаты правоприменения. По-другому поступать неправильно, просто неприлично.

Поднимать тему, оттачивать идею следует до тех пор, пока ее реалистичность и необходимость воплощения не станут очевидными не только криминологам, правоведам, но и законотворцам. И пока последние не воплотят эту идею в жизнь.

Безудержное законотворчество. Законотворческий процесс последних лет характеризуется высокой интенсивностью. Особенно активен законодатель в изменениях и дополнениях тех кодексов и законов, которые обеспечивают охрану общества от преступности. Процесс набрал такую скорость, что сотрудники органов предварительного расследования, прокурорские работники и судьи, адвокаты не успевают следить за бесконечными новациями1. При-

1 Так, только в 2014 г. было принято 16 федеральных законов, внесших различные из-

чем, по мнению многих (не только правоведов, но и социологов, политологов и др.), эти изменения зачастую носят бессистемный, хаотичный характер, порождают многочисленные и глубокие противоречия, пробелы в правовом регулировании. В то же время давно назревшие законотворческие идеи не реализуются.

Чтобы разобрать завалы, парламентарии и ученые все чаще говорят о необходимости разработки и принятия новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов2. Однако где гарантии, что новые кодексы окажутся лучше действующих? Или что новые кодексы не постигнет судьба нынешних?

Вместе с тем такой гарантией (пусть и не абсолютной) могла бы стать реализация рассматриваемой идеи. Ведь если законодатель регулярно изучает практику, которая складывается в результате его деятельности, и сопоставляет ее с первоначальным замыслом, если общество требует этого и следит за процессом, неизбежно повышается ответственность законодателя, он удерживается от поспешного, спонтанного и конъюнктурного законотворчества.

От общего к конкретному. В конце 2010 г. из очень авторитетных уст

менения в УК РФ, и 29 федеральных законов, внесших изменения в УПК РФ. Причем столь высокая активность не может быть объяснена тем, что в предыдущие годы законодатель не уделял данной сфере достаточно внимания, поскольку в 2013 г. им было принято 22 федеральных закона о внесении изменений в УК РФ и 27 — в УПК РФ.

2 См., например: Зачем России нужен новый Уголовный кодекс? // Аргументы и факты. 2014. 13 февр.; Наумов А. В. Пути реформирования российского уголовного законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 3—11; Смирнов А. В.

Почему России нужен новый Уголовно-процессуальный кодекс // Уголовный процесс.

2014. № 9. С. 74—87; Щедрин Н. В. Новый Уголовный кодекс России в контексте социального управления // Lex Russica. 2015. № 3 (том С). С. 48—62.

был заявлен тезис: «Коррупционеров не пугает лишение свободы». И тут же было предложено ввести альтернативное, якобы более эффективное наказание — кратные штрафы и внести соответствующие изменения в УК РФ.

Однако давала ли основания для этих изменений сложившаяся в то время правоприменительная практика? Она не анализировалась, а если бы анализ состоялся, то он привел бы совершенно к иным выводам и предложениям. Не был поставлен и крайне важный вопрос: а почему у коррупционеров нет должного страха перед лишением свободы?

Между тем ответ можно получить, обратившись к данным уголовной статистики. В течение 2009 г. к уголовной ответственности за получение взяток было привлечено 2527 чел.3 В тот же период обвинительные приговоры за получение взяток были вынесены лишь 1827 чел., а к реальному лишению свободы приговорено 466 чел.4 То есть даже если коррупционер разоблачен правоохранительными органами, его шансы угодить за решетку расценивались как один к пяти.

Причем чем выше должностное положение взяткополучателя, тем меньше эти шансы. А после того, как коррупционер поднимается на определенную ступеньку иерархической лестницы, они стремятся к нулю. Напомним, что в тот период ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривалась ответственность за получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или субъекта РФ, а равно являвшегося главой местного самоуправления. Так вот, в 2009 г. из 13 высокопоставленных лиц данной категории,

3 Сведения из сводного отчета за январь— декабрь 2009 г., подготовленного ГИАЦ МВД России по статистической форме 1-ЕГС.

4 Исходные данные из статистической формы отчетности судов 10.3 «Виды наказания за наиболее тяжкие преступления» за соответствующие периоды.

вина которых в указанном преступлении доказана в суде, лишение свободы назначено только одному5. Но и он получил наказание в размере ниже низшего предела. Между тем каждому из 13 грозило от 5 до 10 лет реального лишения свободы. Преступление признавалось тяжким с соответствующими условиями отбывания наказания и другими правовыми последствиями.

Какой вывод позволяют сделать приведенные данные? Коррупционеры не боятся лишения свободы, потому что им это наказание не назначается! Нет и не было никаких оснований полагаться на штрафы как более эффективный вид уголовного наказания для коррупционеров. Не было оснований осуществлять те изменения УК РФ, которые произведены в 2011 г. Законодателям необходимо было разобраться, почему высокопоставленным коррупционерам удается избегать реального наказания, и разработать меры к тому, чтобы закрыть имеющиеся законодательные лазейки6.

Некоторые параметры заявленной идеи и модели ее воплощения. Прежде всего целесообразно сконцентрироваться на наиболее важных направлениях законотворческой деятельности. К ним, безусловно, относятся те законодательные институты и нормы, которые либо нацелены на борьбу с организованной преступностью и коррупцией (поскольку они являются наиболее опасными формами преступности и тесно, практически неразрывно связаны), либо могут оказать существенное влияние на ее результаты.

5 Остальные получили условное наказание.

6 Причем к тому времени соответствующие исследования уже состоялись и в научной литературе были обоснованы возможные способы закрытия указанных лазеек. См., например: Скобликов П. А. Уголовная ответственность за коррупцию: условное осуждение // Уголовное право. 2003. № 3. С. 68—70.

Депутатам Государственной Думы ФС РФ и членам Совета Федерации ФС РФ следует на регулярной основе осуществлять мониторинг результативности применения важных и неоднозначных законодательных новаций (уже принятых и тех, которые будут приняты в будущем), а также более жесткий парламентский контроль (не вмешиваясь в конкретные дела и вопросы).

Для того чтобы анализировать складывающуюся правоприменительную практику, недостаточно обращаться к имеющейся официальной статистике. Следует также запрашивать информацию из правоприменительных органов (правоохранительных и судебных), из общественных объединений, организаций. В этих целях необходимо составлять тщательно продуманные депутатские запросы и обращения, а для разработки их проектов привлекать признанных в данной области исследователей, экспертов, осуществлять с их участием анализ и обобщение поступившей информации, разработку конструктивных предложений. (Так, если обратиться к указателю литературы о противодействии коррупции, опубликованной в России в период с 1991 по 2012 г., то можно обнаружить, что подавляющее большинство источников издано после 2000 г., т. е. их авторы — наши современники. В этой брошюре поименовано более 1350 корруптологов — авторов соответствующих работ7. Внушительное число. Оно дает представление об исследовательском потенциале научного сообщества в соответствующей области. Наверняка среди этих людей найдется достаточное количество грамотных и сознательных специалистов, которые способны оказать нашему парламенту необходимую помощь.)

7 См.: Противодействие коррупции в Российской Федерации: указатель литературы на русском языке. 1991—2012 гг. / сост. Е. А. Панфилова, М. И. Савинцева; под ред. Ю. А. Нисневича. М., 2013.

С одной стороны, это позволит своевременно вносить необходимые изменения в законодательство (отлаживать запущенные правовые механизмы, устранять пробелы и противоречия). С другой — будет способствовать оживлению «мертвых» правовых норм, выявлению дефектов и достоинства правовых новаций. При этом запросы и обращения депутатов, публичные обсуждения будут служить позитивными импульсами для правоохранительных и судебных органов, держать их, так сказать, в тонусе.

Для понимания рассматриваемой проблемы приведем примеры законодательных новаций, направленных на усиление борьбы с оргпре-ступностью, мониторинга их результатов и возможной реакции парламентариев.

В 2009 г. ст. 210 УК РФ была дополнена ч. 4, согласно которой в случае, если одно из перечисленных в статье деяний совершено лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, ему грозит значительно более суровое наказание, чем иным преступным лидерам и организаторам, — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что ст. 210 УК РФ занимает центральное место среди уголовно-правовых норм борьбы с организованной преступностью и содержит следующие составы преступлений:

создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений;

руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий;

создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел

сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп;

участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из вышеуказанных преступлений.

Непосредственно перед тем, как соответствующий проект (дополнение ст. 210 УК РФ ч. 4) превратился в закон, а также сразу после этого в верхушке криминалитета возникли серьезные опасения за свою дальнейшую судьбу. Есть сведения, что проводились соответствующие встречи, консультации, разрабатывались меры противодействия и защиты. Однако опасения потенциальных фигурантов уголовных дел оказались напрасными: акцентированные удары по ним не были нанесены. Судебная статистика свидетельствует, что в течение пяти лет, минувших со дня вступления в силу ч. 4 ст. 210 УК РФ, за указанное в ней деяние не был осужден ни один человек!

В связи с изложенным предлагаем парламентариям направить запросы в правоохранительные ведомства и службы субъектов, уполномоченных на ведение оперативно-разыскной деятельности и осуществление предварительного расследования преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 УК РФ, о представлении следующей информации:

1) сколько было выявлено и поставлено на оперативный учет лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, к моменту включения в ст. 210 УК РФ ч. 4;

2) сколько таких лиц состоит на оперативном учете в настоящее время;

3) в отношении скольких лиц были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 УК РФ с 2010 по 2014 г.? Какова судьба этих дел;

4) зафиксированы ли в указанный период случаи отказов следователей

квалифицировать соответствующие деяния по ч. 4 ст. 210 УК РФ? Сколько таких отказов имело место и чем следователи в основном мотивировали свои решения;

5) были ли в указанный период случаи отказов со стороны органов прокуратуры утвердить обвинительные заключения по уголовным делам, в которых деяния обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 УК РФ? Если были, то сколько их и чем прокуроры мотивировали свои решения;

6) были ли в тот же период случаи оправдания в судах лиц, обвиненных по ч. 4 ст. 210 УК РФ? Если были, то чем суды мотивировали свои решения;

7) обнаружены ли недостатки в уголовном, уголовно-процессуальном, оперативно-разыскном и ином законодательстве, которые, по мнению правоприменителей, препятствуют применению ч. 4 ст. 210 УК РФ и, если обнаружены, то в чем они состоят?

Подобные запросы и последующий анализ информации, поступившей из правоохранительных ведомств, целесообразны не только тогда, когда включенные в законодательство важные нормы длительное время оказываются не востребованными в досудебной и судебной практике. В некоторых случаях желательно, чтобы законодатели отслеживали, правильно ли их изначальный замысел воплощается на практике, не требуется ли изменение и дополнение законодательства в связи с осуществленными новациями.

Так, Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» уголовное и уголовно-процессуальное законодательство было дополнено принципиально новым для отечественной правовой системы межотраслевым институтом — досудебным соглашением о

сотрудничестве, которое заключается между сторонами обвинения и защиты. Подозреваемый (обвиняемый) берет на себя обязательство оказать определенное содействие в расследовании преступления, и в случае исполнения обязательства ему гарантируется существенное смягчение наказания.

Подобные правовые институты довольно давно существуют в ряде зарубежных правовых систем и неплохо себя зарекомендовали. Их основное предназначение заключается в оптимизации борьбы с организованной преступностью, в том числе с организованной коррупцией, организованным терроризмом и т. д. Суть новации — в разумном компромиссе, когда информированный участник организованной преступной деятельности, роль которого сравнительно невелика, помогает разоблачить основных участников и лидеров организованного преступного формирования.

В связи с этим актуальными видятся следующие вопросы парламентариев к правоприменителям:

1) сколько досудебных соглашений о сотрудничестве было заключено в 2010—2014 гг.? Какова доля тех соглашений, по которым обвиняемые (подозреваемые) в целом выполнили свои обязательства;

2) сколько досудебных соглашений о сотрудничестве в указанные периоды было заключено по делам об организованной преступной деятельности? Какова доля тех из них, по которым обвиняемые (подозреваемые) в целом выполнили свои обязательства;

3) сколько досудебных соглашений о сотрудничестве в указанные периоды было заключено с организаторами, руководителями и лидерами преступных формирований, какими мотивами при этом руководствовались представители стороны обвинения;

4) в скольких случаях было отказано в заключении досудебных соглашений о сотрудничестве? Каки-

ми мотивами при этом руководствовались прокуроры8;

5) обнаружены ли недостатки в уголовном, уголовно-процессуальном, оперативно-разыскном и ином законодательстве, которые, по мнению правоприменителей, затрудняют применение института досудебного соглашения о сотрудничестве, снижают его эффективность, и если обнаружены, то в чем они состоят?9

Разрыв между юридической наукой и законотворческой деятельностью. В преодолении проблемы разрыва между юридической наукой и законотворческой деятельностью мог бы помочь парламентский контроль за эффективностью правоприменения (как побочный результат), поскольку он предполагает налаживание тесных рабочих отношений законодателей с научным сообществом, востребованность научного анализа законотворческих инициатив.

8 Из открытых источников, публичных и частных заявлений оперативных работников и следователей известно, что в ряде случаев прокуроры отказывают в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения с организаторами, руководителями и лидерами преступных формирований (в то время как следователи и руководители следственных органов такие ходатайства поддерживают). И напротив, известны случаи, когда благодаря соглашениям о досудебном сотрудничестве некоторые организаторы и руководители преступных формирований, организовавшие ряд убийств, совершившие другие особо тяжкие преступления, получили не слишком суровое наказание и лет через 7—10 имеют реальные шансы выйти на свободу.

9 Чтобы лучше понять смысл приведенных вопросов и увидеть перспективу того, к каким выводам можно прийти в результате обобщения запрошенной информации, можно обратиться к статье, опубликованной вскоре после включения в законодатель-

ство института досудебного соглашения о сотрудничестве. См.: Скобликов П. А. Сделка с правосудием становится легитимной // Судья РФ. 2009. Окт. С. 38—45.

В чем состоит проблема? Почему важны тесные и регулярные контакты представителей юридической науки и парламента?

С одной стороны, законодателями регулярно овладевают законотворческие идеи, которые никогда не взращивались в научном юридическом сообществе. Более того, эти идеи подвергались бы там остракизму, поскольку противоречат общепризнанным правовым принципам, установленным криминологическим закономерностям, нелогичны и порой абсурдны. Тем не менее, как только эти странные идеи овладевают законотворцами, они тут же материализуются в законопроекты, быстро проводятся через все формальные процедуры и становятся действующими законами, а криминологи, правоведы испытывают, мягко говоря, недоумение и разочарование.

Так, на рубеже 2010—2011 гг. неожиданно возникла идея о том, что надо изменить уголовное законодательство и убрать из статей Особенной части УК РФ низший предел возможного наказания в виде лишения свободы. Эта идея быстро воплотилась в законе10, и теперь независимо от того, преступление какой степени тяжести совершил виновный — особо тяжкое, тяжкое, средней или небольшой тяжести, при назначении наказания в виде лишения свободы он может получить два месяца (это ограничение содержится в Общей части УК РФ). А может получить и по максимуму, ведь этот вопрос оставлен на усмотрение судей.

Каковы последствия данной новации?

Во-первых, нарушен принцип социальной справедливости. Теперь, формально не отступая от закона, за особо тяжкое преступление11 суд

10 См.: Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

11 К примеру, за причинение тяжкого вреда здоровью (отрезание языка, выкалывание глаз, отрубание рук, ног и т. п.) двум и

может назначить виновным наказание в виде лишения свободы на два месяца, а за преступление средней тяжести — четыре года (т. е. 48 ме-сяцев12) и даже более, в зависимости от верхнего предела, предусмотренного в соответствующей статье, части, пункте Особенной части УК РФ.

Во-вторых, поврежден законодательный механизм определения вида и размера наказания виновным. В идеальном воплощении этот механизм должен быть сродни математической формуле со многими переменными, а задача суда состоит в том, чтобы установить значение этих переменных в конкретном деле, внести их в формулу и вывести с ее помощью результат, представляющий собой указание на вид и размер наказания для подсуди-мого13. Соответственно, полученный результат поддается проверке процессуальными сторонами дела, вышестоящими судебными инстанциями, правозащитниками, правоведами, общественностью.

Теперь в большей степени суд (даже будучи максимально независимым и профессиональным) должен действовать по наитию, что чревато субъективизмом и произволом, с неизбежностью влечет непоследова-

более лицам, совершенное по найму организованной группой с применением оружия и повлекшее по неосторожности смерть потерпевших (фактически — за изощренное убийство) — ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

12 Например, за половое сношение по взаимному согласию и влечению девятнадцатилетнего парня и пятнадцатилетней девушки (либо наоборот, девятнадцатилетней девушки и пятнадцатилетнего парня) — ч. 1 ст. 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК РФ.

13 Описание одной из возможных концепций такой формулы см.: Ольков С. Г. Приговор по уравнению с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание // Библиотека криминалиста. 2015. № 1. С. 365—376.

тельную судебную практику, когда преступления с одинаковой степенью общественной опасности в разных населенных пунктах, регионах (вне зависимости от складывающейся криминологической обстановки) наказываются по-разному; не исключено, что диаметрально противоположным образом.

Ну а в условиях наличия телефонного права, использования административного ресурса14 практика их применения после введения указанных новаций получает сильный импульс к расширению15.

В-третьих, усилились предпосылки для коррупции в судах. Криминологи давно установили закономерность, в соответствии с которой важным фактором возникновения и усиления коррупции являются дискреционные полномочия должностного лица. Чем шире допустимый диапазон его субъективного усмотрения при принятии решения, тем сильнее эти предпосылки. И нет никаких оснований полагать, что эта закономерность неприменима к судьям. Более того, именно они часто подвергаются коррупционным соблазнам, а судейский иммунитет препятствует выявлению и разоблачению коррупционеров в судейском корпусе16.

14 См., например: Скобликов П. А. Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий. М., 2009. С. 21—22, 92—93.

15 Если прежде, когда на судью давили, требуя вынести необоснованно мягкий приговор, он мог искренне ответить: «Я не вправе вынести приговор, на котором вы настаиваете, такой акт будет явно противоречить закону. В результате я буду привлечен к ответственности, но и вы в итоге ничего не добьетесь. Приговор будет отменен судом вышестоящей инстанции». Ныне такая фраза потеряла смысл. Рамки материального (уголовного) закона раздвинулись настолько, что его стало сложно нарушить.

16 Полезно в связи с этим ознакомиться

с информацией «изнутри», с откровениями одного из федеральных судей. См.: Ис-

В то же время законодатели не знают, не воспринимают, не поддерживают многие законотворческие инициативы, рожденные, обоснованные научным сообществом. В этом тоже проявляется разрыв между юридической наукой и практикой законотворчества.

Перспективы воплощения в жизнь изложенных выше предложений об усилении парламентского контроля в ближайшем будущем могут возрасти, поскольку некоторое время назад Президент РФ В. В. Путин внес в Госдуму России законопроект, согласно которому избирательная система нижней палаты парламента принципиально меняется. В 2014 г. законопроект стал действующим федеральным законом17, который проявит себя при очередных выборах.

Во-первых, проходной барьер для партий снижается с 7 до 5%. Во-вторых, упраздняется принцип «империале», согласно которому партия, получившая большинство, имела дополнительные мандаты от тех партий, которые не смогли преодолеть избирательный барьер. В-третьих (и это главное!), возвращается смешанная схема формирования Госдумы, при которой одна часть депутатов по-прежнему формируется по партийным спискам, а другая — избирается по одномандатным округам.

В совокупности все это должно повысить политическую конкуренцию, сделать депутатов более независимыми, увеличить их дистанцию от органов исполнительной власти, а также усилить желание и способность осуществлять действенный парламентский контроль, заинтересованность в надлежащих результатах законотворчества.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

поведь российского судьи: взятки, круговая порука, вертикаль. URL: http://theins. ru/korrupciya/2810.

17 См. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Библиографический список

Зачем России нужен новый Уголовный кодекс? // Аргументы и факты. 2014. 13 февр.

Исповедь российского судьи: взятки, круговая порука, вертикаль. URL: http://theins. ru/korrupciya/2810.

Наумов А. В. Пути реформирования российского уголовного законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10.

Ольков С. Г. Приговор по уравнению с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание // Библиотека криминалиста. 2015. № 1.

Противодействие коррупции в Российской Федерации: указатель литературы на русском языке. 1991—2012 гг. / сост. Е. А. Панфилова, М. И. Савинцева; под ред. Ю. А. Нисне-вича. М., 2013.

Скобликов П. А. Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий. М., 2009.

Скобликов П. А. Сделка с правосудием становится легитимной // Судья РФ. 2009. Окт.

Скобликов П. А. Уголовная ответственность за коррупцию: условное осуждение // Уголовное право. 2003. № 3.

Смирнов А. В. Почему России нужен новый Уголовно-процессуальный кодекс // Уголовный процесс. 2014. № 9.

Щедрин Н. В. Новый Уголовный кодекс России в контексте социального управления // Lex Russica. 2015. № 3 (том С).

Уголовно-процессуальная политика борьбы с коррупционной преступностью: зарубежный формат

ГУМЕРОВ Тимур Альбертович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и судебной деятельности Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета

423600, Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 89 E-mail: timur.kfu@gmail.com

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, особенно в нынешней нестабильной экономической ситуации, непременно связано с борьбой с коррупцией — главной угрозой соблюдения принципа законности. Проблема противодействия коррупционной преступности является актуальной не только для научного сообщества, но и для всех государственных органов. Международное сообщество прилагает все усилия по объединению работы по предупреждению и пресечению коррупционных преступлений. Растущий уровень коррупционной преступности в нашей стране непременно требует осмысления зарубежного опыта стран с развитыми институциями гражданского общества. В рамках поставленной задачи с целью анализа были избраны такие страны, как Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Сингапур, Китай. В качестве выводов автором даются предложения по усовершенствованию законодательства по противодействию коррупционной преступности.

Ключевые слова: коррупция, преступность, зарубежные страны, государственные служащие.

Criminal-Remedial Policy for Fighting Corruption: International Format

T. A. GUMEROV, candidate of legal sciences The Elabuga Institute of the Kazan (Volga region) Federal University 89, Kazanskaya st., Elabuga, Republic of Tatarstan, Russia, 423600 E-mail: timur.kfu@gmail.com

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.