Научная статья на тему 'НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ'

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
918
106
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Science Time
Область наук
Ключевые слова
наследование / наследственные отношения / завещание / правопреемство

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Рыбалко Елена Федоровна

Данная статья посвящена вопросам наследования, осложненным иностранным элементом. Рассмотрены основные проблемы в сфере наследственных отношений.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Рыбалко Елена Федоровна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ»

1 SCIENCE TIME ■

тл 1(4 5л ' tL® -1 щг 1 - 4_W JT |Г1 1 r^g) НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ Рыбалко Елена Федоровна, Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар E-mail: ivan.rybalko.94@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам наследования, осложненным иностранным элементом. Рассмотрены основные проблемы в сфере наследственных отношений.

Ключевые слова: наследование, наследственные отношения, завещание, правопреемство.

Такой термин, как наследование известен всему миру еще с древнейших времен. Данное явление не вызывает удивления, так как человек не бессмертен.

Неотвратимость смерти человека, а значит, переход оставленного после себя наследнику, будь то завещание либо переход наследственной массы в силу закона, приводит к тому, что наследственное право никогда не исчерпает свою актуальность.

Наследование - это переход имущества от одного человека к другому в связи с гибелью первого, и принадлежащим правом наследовать у второго.

Наследственное право известно всем современным правовым системам, с целью гарантирования законных интересов общества в целом.

Исторический переход наследственного права из национального к международному, происходил благодаря религиозным организациям, в связи с тем, что нормы канонического права, регулировавшие, в том числе, вопросы наследования, выходили за пределы государственных границ.

За последнее десятилетие правовые отношения в сфере наследования обладают большой актуальностью, этот факт объясняется заключением международных браков, рождением детей за пределами государства гражданином которой является один или оба родителя сразу, покупкой

| SCIENCE TIME |

имущества за рубежом и многое-многое другое.

По мнению некоторых авторов, проявление иностранного элемента в отношениях наследственного характера выражается в нахождении наследников или самого наследодателя в статусе гражданина зарубежного государства, данные лица могут проживать в разных уголках планеты, а также наследуемое имущество может находиться в разных государствах по всему миру [1].

В любом обществе наследственные отношения являются наиболее консервативной сферой гражданского права и оборота.

Наследственные отношения, являясь тесно связанными с нравственными представлениями, семейными и национальными традициями, сложившимися в обществе на протяжении многих столетий, в каждой стране право наследования по-своему отличительно от устоев других стан и с трудом поддается изменениям.

По мнению некоторых авторов, этим объясняется почти полное отсутствие международной универсальной унификации норм гражданского права о наследовании и ограничение их унификации на региональном и двустороннем уровнях межгосударственных отношений, в основном коллизионными нормами [2].

Нужно отметить, что количество универсальных международных соглашений по вопросам наследования весьма невелико.

Так, к данным соглашениям можно отнести Гаагскую конвенцию о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений от 05.10.1961 г. [3], Вашингтонскую конвенцию о единообразном законе о форме международного завещания от 26.10.1973 г. [4], Гаагскую конвенцию относительно международного управления имуществом умерших лиц от 02.10.1973 г. [5], Гаагскую конвенцию о праве, применимом к имуществу, распоряжение которым осуществляется на началах доверительной собственности, и о его признании от 01.07.1985 г. [6], Гаагскую конвенцию о праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989 г. [7].

Ни в одной из вышеперечисленных конвенций Российская Федерация не участвует, в связи с этим изучать квалифицированность России в сфере международно-правовой регламентации наследственных отношений можно исходя из примера региональных и двусторонних соглашений об оказании правовой помощи и консульских конвенций.

Такими соглашениями являются: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам заключенная в Минске от 22.01.1993 г., [8] Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам заключенная в Кишиневе от 07.10.2002 г. [9], Договор между Российской

I

SCIENCE TIME

I

Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам заключенный в Тбилиси от 15.09.1995 г., Консульская конвенция между СССР, нынешней Россией, и КНР 1954 г. и др.

В Российской Федерации основы наследственного права закреплены в Конституции РФ [10], которая гарантирует права наследования имущества, составляющего частную собственность гражданина, а конкретные положения, относящиеся к наследственному праву, содержатся в Части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отдельные нормы о наследовании включены в многочисленные законы и подзаконные акты такие как, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г.; ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 1996 г.; Положение «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству и кладов» 1984 г.; Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Македония от 14.01.2003 г. и т.д.

При рассмотрении правовой природы наследования в правовых системах разных стран можно отметить многообразие их трактовки. Так, страны, относящиеся к романо-германской правовой системе, такие как Франция, Италия, Испания, Япония, Российская федерация и др., под термином наследование подразумевают переход от наследодателя к наследникам прав и обязанностей в один и тот же момент в неизменном виде как единое целое, то есть в виде универсального правопреемства.

В отличие от романо-германской правовой системы для стран англоамериканской системы права, таких как Великобритания, Австралия, США, Канада и др., является характерным не переход прав и обязанностей от наследодателя к наследникам, наследование проявляется в виде ликвидации имущества наследодателя, в процессе которой производится сбор причитающихся наследодателю долгов, оплата долгов и т.п. В конце данных манипуляций наследникам причитается чистый от прав и обязанностей других лиц остаток.

Основаниями для наследования могут быть закон или завещание. Под завещанием понимается изъявление воли наследодателя выраженную в соответствующую законом форму с целью определения юридической судьбы его имущества после смерти. В случае, когда завещание отсутствует, отменено завещателем или признано недействительным, а также, в случае, когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве и, если наследник по завещанию отказался от наследства и т.д., тогда определение наследников, объем наследственного имущества, будет происходить на

I

SCIENCE TIME

I

основании закона.

Отличительными признаками между наследованием по закону от наследования по завещанию выражается в том, что наследовать в первом случае могут только граждане, а по завещанию наследниками могут стать также юридические лица, различные международные организации. Исключением является государство, которое наследует выморочное имущество, т.е. имущество, оставшееся по каким-либо причинам без наследников.

Открытие наследства представляет собой юридический факт, в силу которого имущество умершего становится наследством, то есть может переходить в собственность граждан в порядке наследования. Во многих странах мира такими юридическими фактами являются смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.

В праве Российской Федерации, а также в праве стран континентальной Европы временем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер, тогда, как в США применяется понятие не «день открытия наследства», а «момент открытия наследства», с уточнением момента открытия наследства вплоть до минуты [11].

По мнению некоторых авторов, в праве Европы и России, при определении времени открытия наследства не учитывается тот временной разрыв, который может быть между смертями, последовавшими друг за другом, но в один и тот же день.

Иными словами, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается.

Исходя из вышесказанного в реальности может быть и так, что лица, которые умерли один в двадцать три часа пятьдесят восемь минут, а другой в двенадцать часов ночи и три минуты следующего дня, будут считаться умершими не в один день и будут наследовать после друг друга, хотя промежуток между их смертью составил всего пять минут, а лица, между смертями которых временнойразрыв существенно больший, - умершими в один день и к наследованию после друг друга не призываются.

В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, но при этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Нужно отметить, что вышеуказанная норма слишком скупа, чтобы разрешить проблему определения дня открытия наследства, так как она не учитывает разницу во времени, которая связана с многообразием географических поясов нашей страны. Ведь, к примеру, в то время, когда в

г. Краснодаре 16 часов 15 минут 09.09.2016 г., в другой части России в г.

| SCIENCE TIME |

Хабаровске в это время уже 2 часа ночи 10.09.2016 г.

Местом открытия наследства по общему правилу считается последнее место жительства наследодателя, где он преимущественно или постоянно проживал. Но нужно иметь в виду, что место жительства следует отличать от места временного пребывания, которое в свою очередь не является местом открытия наследства, которым может являться отель, больница, нахождение на учебе, военная служба, и т.д.

В вышеперечисленных случаях местом открытия наследства будет считаться преимущественное или постоянное место жительства гражданина до заселения в отель, до поступления в больницу, и т.д. Так, если гражданин Российской Федерации при пребывании в больнице умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в России.

Очень часто возникают проблемы, обусловленные сложностью выбора единого правопорядка, который можно было применить ко всем аспектам наследственных правоотношений, осложненных иностранным элементом, а именно, а именно, к определению круга наследников и очередности их призвания к наследованию, наследованию по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии, способности лица к составлению и отмене завещания, форме завещания и т.д.

В случае определения круга законных наследников и порядком их призвания, применяется личный закон наследодателя, включающий в себя право страны, гражданином которой является человек и право страны последнего места жительства.

Нельзя не отметить, что по общему принципу норм закрепленных в Гражданском кодексе РФ, в случае противоречия иностранного материального закона, хоть и компетентного в силу российских коллизионных норм урегулировать наследственные правоотношения, публичному порядку России, данный закон не подлежит применению.

Так, на территории нашей страны, не подлежат применению нормы иностранного наследственного права, устанавливающие преимущественное право в силу возраста или половой принадлежности, существующий в странах мусульманского права.

Не исключена ситуация, когда перед правоприменителем встанет вопрос о признании того или иного лица недостойным наследником, решение которого повлияет как на общий состав призываемых к наследству наследников, так и на размер их долей в наследственном имуществе.

Под термином недостойные наследники понимаются, физические лица, не имеющие права наследовать, либо лишены этого права судом на основании закона.

В наследственном праве большинства государств имеет место так

| SCIENCE TIME |

называемый институт недостойных наследников, отличающийся в каждой стране своими особенностями.

В соответствии с нормами гражданского права РФ, те граждане которые своими противоправными действиями умышленного характера, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, не наследуют ни по закону, ни по завещанию, при условии, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

При изучении порядка наследования движимого и недвижимого имущества существуют принципиальные отличия. В праве большинства государств закреплены императивные коллизионные нормы о наследовании недвижимости - порядок наследования такого имущества определяется правом страны его места нахождения. Отдельные страны, как ФРГ, Япония, Сирия, Греция, Португалия, Египет, в отношении наследственной массы придерживаются единого коллизионного принципа, согласно которому ко всему наследству в целом применяется личный закон наследодателя - закон гражданства.

Что касается движимого имущества, то чаще всего, применяется право страны последнего места жительства наследодателя.

При наследовании по завещанию необходимо решить вопросы, касающиеся способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы завещания.

Гражданский кодекс РФ закрепляет способность лица к составлению и отмене завещания по закону той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта его отмены.

В правовых системах различных государств закрепляются такие формы завещания, как олографическая форма - собственноручно написанное наследодателем завещание, датированное и подписанное им. Данная форма получила свое широкое распространение в странах континентальной Европы, в связи с простатой составления и возможностью соблюдения тайны завещания, но при этом существуют её недостатки, выражающиеся возможностью гибели или утери завещания.

Так, например, во Франции признается завещание, совершенное в форме публичного акта - при участии двух свидетелей и нотариуса или двух нотариусов без свидетелей, которые подтверждают добровольное волеизъявление наследодателя.

В Швейцарии составление завещания в форме публичного акта осуществляется при двух свидетелях и одном должностном лице. Существенное

I

SCIENCE TIME

I

достоинство вышеуказанного завещания выражается в гарантии его подлинности и соответствии действительной воли наследодателя.

Гражданским законодательством Российской Федерации признается завещание, с соблюденной письменной формой и удостоверенное нотариально. Форма такого завещания или акта его отмены, определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что отношения в сфере наследования в международном частном праве представляют собой довольно сложную систему разнообразных институтов, трудности регулирования которых обусловлены значительными отличиями норм в национальных правовых системах, отсутствием единых унифицированных материальных норм, а также ограниченным арсеналом национальных коллизионных принципов.

Литература:

1. Иншакова А.О. Наследственные правоотношения в международном частном праве / Наследственное право. 2012. № 1. С. 12-30.

2. Алёшина А.В. Коллизионные вопросы наследования по закону в международном частном праве. Дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. - 2013. - С. 15.

3. О коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений от 05.10.1961: Конвенция // СПС «Консультант Плюс».

4. О единообразном законе о форме международного завещания от 26.10.1973: Конвенция // СПС «Консультант Плюс».

5. Конвенция относительно международного управления имуществом умерших лиц от 02.10.1973 // СПС «Консультант Плюс».

6. О праве, применимом к имуществу, распоряжение которым осуществляется на началах доверительной собственности, и о его признании от 01.07.1985: Конвенция // СПС «Консультант Плюс».

7. О праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989: Конвенция // СПС «Консультант Плюс».

8. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам заключенная в Минске от 22.01.1993: Конвенция // СПС «Консультант Плюс».

9. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам заключенная в Кишиневе от 07.10.2002: Конвенция // СПС «Консультант Плюс».

| SCIENCE TIME |

10. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.

11.Пашенцев Д.А. Идея наследования и особенности ее реализации в отечественном праве / Наследственное право. М., 2013. № 4. С. 1-4.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.