Научная статья на тему 'НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ'

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
515
108
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ / ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ / НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ / НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ / ЗАВЕЩАНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Пузиков Руслан Владимирович, Прыткова Алина Алексеевна

В данной статье рассматриваются особенности наследственных правоотношений, основные проблемы, которые возникают в теории и на практике при изучении вопросов, связанных с наследственным правом.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

HEREDITARY LEGAL RELATIONS: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

This article discusses the features of inheritance legal relations, the main problems that arise in theory and practice when studying issues related to inheritance law.

Текст научной работы на тему «НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

DOI 10.47643/1815-1337_2022_12_221

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ Inheritance legal relations: problems of theory and practice

ПУЗИКОВ Руслан Владимирович,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права,

Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». 392036, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33. E-mail: ruslanlaw@mail.ru;

ПРЫТКОВА Алина Алексеевна,

преподаватель кафедры гражданского права

Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». 392036, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33. E-mail: ruslanlaw@mail.ru;

Puzikov Ruslan Vladimirovich,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Institute of Law and National Security of the Tambov State University named after G.R. Derzhavin. 392036, Tambov, str. Internationalnaya, 33. E-mail: ruslanlaw@mail.ru;

Prytkova Alina Alekseevna,

Lecturer at the Department of Civil Law of the Institute of Law and National Security of the TSU named after G.R. Derzhavin 392036, Tambov, str. Internationalnaya, 33. E-mail: ruslanlaw@mail.ru

Краткая аннотация: в данной статье рассматриваются особенности наследственных правоотношений, основные проблемы, которые возникают в теории и на практике при изучении вопросов, связанных с наследственным правом.

Abstract: this article discusses the features of inheritance legal relations, the main problems that arise in theory and practice when studying issues related to inheritance law.

Ключевые слова: наследственные правоотношения, особенности наследственных правоотношений, наследование по закону, наследование по завещанию, завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Keywords: hereditary legal relations, peculiarities of hereditary legal relations, inheritance by law, inheritance by will, testament in emergency circumstances.

Для цитирования: Пузиков Р.В., Прыткова А.А. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики //Право и государство: теория и практика. 2022. № 12(216). С. 221-225. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2022_12_221.

For citation: Puzikov R. V., Prytkova A.A. Inheritance legal relations: problems of theory and practice // Law and state: theory and practice. 2022. No. 12(216). pp. 221-225. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2022_12_221.

Статья поступила в редакцию: 30.11.2022

Наследственное право, бесспорно, можно назвать одной из древнейших подотраслей гражданского права, которая была, есть и будет актуальна в любом государстве в разные периоды времени. Современное законодательство о наследовании в России имеет не только долгий и сложный путь развития, но и достаточно интересный. Рассмотрим, как же развивалось законодательство о наследовании с самого начала - с момента происхождения. Прежде всего, необходимо начать с зарождения истории наследственного права и проанализировать весь путь совершенствования законодательства о наследовании с момента его становления и до настоящего времени.

Первым источником норм, регулирующих наследственные правоотношения в период Древней Руси, называют свод законов, который носит название: «Русская Правда». Согласно содержанию Русской Правды наследство происходит от слова «задница», которое позже было заменено термином «статка». То есть законодатель Древней Руси выражал значимость наследования, подчеркивая самим названием характер имущества, которое оставляет после себя умерший или позади себя.

В Русской Правде не сказано о наследовании мужа после жены, из чего можно сделать вывод, что подобное не допускалось в то время. Жена так же по закону не наследует после мужа, но она имеет право на какое-то время остаться управлять семейным хозяйством, до того момента пока оно не будет разделено между детьми. Вдова также имеет право на получение определенной суммы на прожиток при разделе имущества. В случае, если вдова повторно выходит замуж, она ничего не получает из наследства первого мужа.

Как показывает первый этап, на котором только появилось наследование и первые законодательные нормы о нем, он являлся, разумеется, актуальным для того времени, но совершенно странными и не справедливыми выглядят эти нормы в глазах современного человека.

Следующий этап развития законодательства о наследовании связан с появлением Псковской судной грамоты в 1467 году. Известная Русская Правда заложила фундамент нового законодательного акта.

Согласно новому законодательству наследование разделялось по двум основаниям. Первым основанием является - «отморщина», что означало наследование по закону. Вторым основанием Псковская судная грамота называет - «приказное», то есть по желанию умершего, по его завещанию.

Из этого следует, что уже в ХУвеке зародилось представление о наследовании по завещанию и по закону.

В XIX веке появился один из значимых сводов законов, который оставил существенный след в вопросах о наследовании, так как именно в нём появилось первое упоминание о завещании.

На данном этапе развития законодательства о наследовании выделяли осуществление наследования по двум формам: закона, либо завещания. Законодатель специально продумал и предусмотрел определенные основания необходимые для открытия наследства либо же завещания.

Отметим, что преимуществом в первую очередь пользовались родственники умершего лица по нисходящей линии. Именно поэтому еще раз подчеркнем, что первыми призывались наследники нисходящей линии, которыми являлись дети наследодателя. На этом этапе развития института наследования, действительно, можно заметить, что законодатель встает на сторону детей, наделяя их преимуществом, правом первоочередного наследования, исключая остальной круг наследников.

Если дети наследодателя живы, то внуки и последующие нисходящие к наследованию не призывались, но все же они не лишались такого права и могли наследовать по представлению. Говоря о детях завещателя, обратим внимание на то, что единокровные дети наследовали только после своих родителей, и имущество делилось в равных долях между ними, не зависимо от пола ребенка. Внебрачные же дети наследовали имущество исключительно только после матери и не могли наследовать родовое имущество.

Рассматривая исторические этапы развития законодательства о наследовании в России, мы много говорили о наследственных правоотношениях, но что же это такое? Изучая труды ученых, как советского периода, так и нашего времени, можно заметить, что встречаются не только похожие взгляды на определение наследственного правоотношения, но и достаточно противоположные точки зрения. Проанализируем понятие наследственного правоотношения. Обратим внимание на то, что точного и однозначного определения законодателем не закреплено в наследственном праве. Но вопрос об определении понятия наследственного правоотношения является актуальным и можно сказать, что каждый ученый, изучающий наследственное право, так или иначе сталкивался и, возможно, не раз задумывался над исследованием данного понятия.

По мнению Кирилловой Н.С. наследственное правоотношение делится на две стадии. На первой стадии происходит возникновение сразу двух правоотношений. Первым правоотношением является сам факт открытия наследства, который, на ее взгляд, носит абсолютный характер и существует какой-то определенный, ограниченный период времени, а именно не более шести месяцев, после чего прекращается вторым правоотношением - принятием наследства, либо отказом от него. Само принятие наследства как наследственное правоотношение, естественно, существует только исключительно до момента фактического вступления наследника во владение и распоряжение наследственным имуществом или отказу от него в установленном законом порядке. Вторая стадия начинается с момента принятия наследства и заканчивается его официальным, законным и документальным оформлением.

Н.С. Кириллова также обращает внимание на существование таких видов наследственных правоотношений, как правоотношения по разделу наследственного имущества, его охране и доверительном управлении, правоотношения из завещательного отказа или из возложения и других.

Таким образом, Надежда Станиславовна отвергает позицию авторов, утверждающих о едином наследственном правоотношении.

Отметим также определение, которое даёт М.В. Вронская. Она считает, что «наследственное правоотношение является одной из разновидностей гражданских правоотношений и может быть определено как имущественное правоотношение, урегулированное нормами наследственного права»[1]. На наш взгляд такое определение является слишком узким и не передает полной характеристики данного понятия.

В заключение нашего анализа различных точек зрения советских и современных специалистов, обратимся к мнению ещё одного ученого. Гонгало Б.М. о наследственном правоотношении говорил так: «наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) и оканчивается принятием всего наследуемого имущества. Наследственные правоотношения носят промежуточный характер от смерти до юридического принятия наследства...Как только гражданин приобрел наследство... - оно принадлежит ему с момента смерти наследодателя»[2].

К особенностям наследственного правоотношения можно отнести то, что основанием появления наследственного правового отношения является не один, а совокупность юридических фактов. К таким фактам относится: смерть лица, вступление в законное действие решения суда о признании гражданина умершим, наличие имущества, закрепленного за умершим на юридических основаниях, факт нахождения наследника в живых на дату открытия наследства, факт обращения наследника в целях принятия наследства в определенный законодательством срок.

Также важная особенность - это наличие имущества у умершего, так как наследование невозможно, если по факту нет имущества, закрепленного за умершим на юридических основаниях.

Таким образом, наследственное правоотношение имеет свою специфику и обладает множеством особенностей. Отметим основные из них.

Во-первых, наследственное правоотношение преследует цель - обеспечение универсального правопреемства, то есть передачу имущества от наследодателя к наследнику.

Во-вторых, имеет абсолютный характер.

В-третьих, основанием его возникновения всегда является только смерть человека или признание его умершим.

В-четвертых, имеет место только с открытия наследства.

Наконец, наследственные отношения отличаются субъектным составом.

Отметим также, что наследственное правоотношение может быть не только лишь имущественным, но и личным неимущественным, возникающим в связи с переходом от умершего лица к наследникам исключительных прав на результаты творческой деятельности.

К особенностям наследственного правоотношения следует также отнести то, что оно прекращается принятием наследства или отказом от него.

Субъекты наследственных правоотношений определяются как наследодатель и наследник.

Наследодатель — это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем признается только физическое лицо, причем любое (недееспособный, несовершеннолетний). Данное положение обусловливается тем, что основанием возникновения наследственных отношений является факт смерти человека, а не волеизъявление сторон. Ограничено дееспособные и частично дееспособные граждане имеют право выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании по закону. Это обуславливается тем, что они не обладают завещательной дееспособностью. Наследодателями могут быть также иностранные граждане и лица без гражданства.

Так как наследство принимается в порядке универсального правопреемства наследник наследует все права и обязанности от наследодателя. Отсюда следует, что отказополучатель не будет являться наследником, потому что принимает наследство от наследника и является его кредитором.

Наследодателем именуется умерший, либо признанный умершем в судебном порядке гражданин, который оставил после себя наследство. На основании вышесказанного, основанием для наследования является смерть гражданина, либо признание его умершим в судебном порядке. Наследуется только то имущество, переход которого возможен в соответствии с ГК РФ.

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует два основания наследования: по завещанию и по закону. Помимо наследования по завещанию современное законодательство Российской Федерации, а именно ГК РФ регулирует наследование по закону и оно имеет место быть, если не изменено завещанием. В таком случае наследство по закону открывается в случае отсутствия завещания, оставленного умершим.

Стоит вернуться к рассмотрению немаловажного деления - наследование по завещанию и по закону.

Речь о наследовании по закону возникает в том случае, если наследодатель не оставил завещания, либо же есть завещание только в отношении части имущества, а чтобы распределить оставшуюся часть имущества между наследниками, прибегают к его делению в соответствии с законом.

Наследниками первой очереди законодатель признает детей, супруга или супругу наследодателя, а также родителей.

«При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства»[3].

Усыновленные дети приравниваются ГК РФ к кровным родственникам и могут наследовать также как и родные. Однако усыновленный ребенок не наследует ничего от своих биологических родителей, так как теряет с ними юридическую связь, за исключением случаев, если по решению суда усыновленный сохраняет отношения со своим биологическим родителем.

Наследники второй очереди получают наследство, если нет наследников первой очереди. К ним Гражданский Кодекс РФ относит полнородных и неполнородных братьев и сестер, бабушку, дедушку с обоих сторон. Племянники и племянницы, наследуют по праву представления.

В третьей очереди наследования включены полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть его дяди и тети.

В четвертую очередь наследования по закону входят прадедушки и прабабушки наследодателя.

В пятой очереди включены наследники, которые являются двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки, то есть родственники четвертой степени родства.

В шестую очередь наследников входят родственники пятой степени родства. Например, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, а также двоюродные дяди и тети наследодателя.

Наконец, седьмой очередью наследников по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Также, согласно ст. 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, к числу наследников по закону относятся нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников, они призываются к наследованию совместно и наравне с той очередью наследников, которая призывается к наследованию. В случае, если наследники первой - седьмой очереди отсутствуют, то нетрудоспособные граждане наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Таким образом, настоящее гражданское законодательство максимально расширило список наследников по закону.

Законодателем также предусмотрено право наследования по представлению. Здесь, согласно ст.1146 Гражданского кодекса Российской Федерации, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Законодатель также предусматривает, что по праву наследования не могут наследовать потомки наследника, лишенного наследодателем наследства.

Например, у наследодателя сын и дочь, у дочери есть дети, внуки наследодателя. К моменту смерти наследодателя его дочь умерла. В данном случае наследство делится на две равные части - одна часть сыну наследодателя, а другая часть - его внукам, причем эта часть делится поровну между ними. Внуки наследодателя наследуют долю своей умершей матери по праву представления.

Отметим тот факт, что в случае, если у наследодателя остался переживший его супруг, то это не умаляет права этого супруга на часть имущества нажитого во время брака с наследодателем, являющегося их совместной собственностью. В этом случае доля умершего входит в состав наследства и переходит к наследникам по праву наследования по закону. Таким образом, иное может быть предусмотрено совместным завещанием, предусматривающим переход права владения имуществом к пережившему супругу в случае смерти одного из них, что в целом об-

легчает процесс наследования.

«В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства»[3].

Законодателем в Гражданском кодексе Российской Федерации также предусмотрено наследование выморочного имущества. Например, если отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права на наследования, считается недостойным наследником, либо каждый из наследников отказался от принятия наследства умершего, то такое имущество считается выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района, либо городского округа. Такая форма наследования касается недвижимого имущества, находящегося на соответствующей территории.

Таким образом, закон определяет два вида основания наследования: по завещанию и по закону. Если имущество наследодателя наследуется по закону, то существует четко регламентированный Гражданским кодексом Российской Федерации перечень очередей, согласно которому распределяется наследство между наследниками. Такое основание возможно, если умерший гражданин не оставил завещания, либо оно было признано частично или полностью недействительным по решению суда.

Рассмотрев вопросы и основные моменты, связанные с наследованием по закону, рассмотрим наследственные правоотношения, связанные с наследованием по завещанию.

Стоит подчеркнуть, что право распоряжения своим имуществом в случае смерти является одним из важнейших аспектов правоспособности любого гражданина. Определение судьбы имущества после смерти возможно только путем составления завещания. Поэтому необходимо уделить этому вопросу особое внимание.

Стоит отметить тот факт, что в настоящее время понятие «завещания» не имеет легального определения.

Ещё Трубецкой Е.Н. писал в своей энциклопедии о том, что «В законах либо существовало понятие завещания, либо подразумевалась возможность изложить последнюю волю в письменном виде, либо передать свою волю устно лицу, наделенному полномочиями от Бога, в лице священнослужителя, духовника или от общества (нотариуса)»[4].

«Если же обратиться к истории, то Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. в первоначальной редакции предусматривал, что завещанием признается сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении материального блага одному или же нескольким лицам или о распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином предусмотренном порядке»[5].

Первоначально, важное место в завещании уделялось только завещанию по закону. Однако со временем, завещание по наследству стало приобретать наиболее распространённое значение.

«По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом» [5].

«Многие ученые и юристы отмечают тот факт, что обращение к нотариусу обеспечивает завещателю более грамотное оформление завещания и впоследствии будет труднее оспорить достоверность фактов, изложенных в таком документе, его юридическую чистоту и законность»^]. Данное обстоятельство, как правило, относится к завещаниям в чрезвычайных обстоятельствах.

Форме завещания уделяется особое внимание, так как от соблюдения этой формы зависит действительность данного завещания.

Для большинства стран Европы наследование осуществляется в следующих формах:

1. Собственноручное завещание;

2. Завещание в виде публичного акта;

3. Тайное завещание.

Собственноручное завещание - это завещание, которое полностью написано завещателем.

Данное завещание отличается простой формой составления. Однако такое завещание содержит в себе и недостатки, которые могут заключаться в возможности гибели завещания.

Барщевский М.Ю. говорил о том, что «можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать те денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личный заработок, включая стипендию и иные доходы»[7].

Для более детального рассмотрения этого вопроса, необходимо рассмотреть зарубежный опыт.

Алексеева М.А. писала о том, что «в Испании завещание может составить любое лицо, которое достигло 14 лет, в Словении и Черногории это возможно с 15 лет, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии - с 16, в Швейцарии - с 18»[8].

Анализируя эти факты, мы приходим к выводу о том, что вопросы, связанные с наследственными правоотношениями, а в частности по поводу завещания, во многих зарубежных странах развиты на более высоком уровне. Следовательно, российскому законодательству в этой сфере есть куда развиваться.

Подводя итог вышесказанному, следует сказать о том, что на современном этапе развития российского общества наследственное право играет важную роль. А наследование по завещанию в настоящий момент является наиболее распространённым основанием возникновения права собственности. Это связано с тем, что распоряжение имуществом, которое получено по наследству, является основным элементом правоспособности граждан. Однако в данной теме также не исключены проблемы, которые связаны с наследованием по завещанию. Именно

поэтому, в большинстве случаев в практике встречается наследование по закону, поскольку институт наследования по завещанию не развит на настоящее время в российской практике.

Наследство по общему правилу представляет собой имущество и иные не имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент смерти. После того момента, когда наследство умершего признается открытым существует два порядка: принятия или отказа от наследства наследниками. Два этих процесса подробно определены в главе 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебной практике распространены случаи, когда наследник отказавшись от наследования части имущества по общему правилу, спустя некоторое время подает заявление на принятие другой части имущества, полагая, что отказ оформлен только на часть наследства. В связи с этим в обязанности нотариуса входит должным образом, конкретно объяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, требование о том, что отказ не может быть вернут обратно или изменен.

В судебной практике часто встречаются дела, в которых истец из-за незнания закона, подразумевая отказ от части наследства отказывается от наследства в целом.

В этом случае, на практике по отказу от наследства в заявлениях часто встречается формулировка «Мне разъяснено нотариусом, что, отказываясь от наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество». Такая формулировка подробно разъясняется гражданину, отказывающемуся от наследства.

В российском законодательстве существует институт отказа от права на наследование. Однако стоит помнить о том, что факт отказа от наследства является окончательным, изменению, возвращению или отзыву не подлежит. В связи с этим в судебной практике часто встречаются решения об отказе в исковом заявлении по причине того, что наследники отказывались от завещания в пользу другого лица, либо отказывались от части наследства, а в фактическом содержании отказывались от всего объема наследства. В связи с этим существует потребность в трактовке прав и обязанностей наследников в более понятной для них форме, чтобы в дальнейшем, решения принимаемыми ими в условиях недостаточной осведомленности не приводили их к судебным разбирательствам по факту отказа от наследования.

Таким образом, закон определяет два вида основания наследования: по завещанию и по закону. Если имущество наследодателя наследуется по закону, то существует четко регламентированный Гражданским кодексом Российской Федерации перечень очередей, согласно которому распределяется наследство между наследниками. Такое основание возможно, если умерший гражданин не оставил завещания, либо оно было признано частично или полностью недействительным по решению суда.

Библиогра фия:

1. Вронская, М.В. Гражданское право. Владивосток: ВГУЭС, 2015. - С.301.

2. Гонгало, Б.М. Гражданское право. М., 2017. - С. 430.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 г. Москва «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. - 2012. - №127.

4. Трубецкой, Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., - 2019. - С. 350.

5. Оганесян, С.М. Правовое регулирование института наследования в современной России // Новелла права и политики. - 2018. - 2019. - №2. С.128-137.

6. Монгуш, А.Л. Теоретические и практические аспекты завещания в чрезвычайных обстоятельствах и завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям // Znanstvenamisel. - 2018. - № 4-2. - С. 29-30.

7. Кириллова, Е. А. Наследственное право России. М., - 2017. -С. 63.

8. Алексеева, М.А. Сравнительный анализ наследования по завещанию в странах континентального общего права // Право и права человека. 2017. - №3. -

С.253-258.

References:

1. Vronskaya, M.V. Civil law. Vladivostok: VSUES, 2015. - p.301.

2. Gongalo, B.M.Civil Law. M., 2017. - p. 430.

3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of May 29, 2012 N 9 Moscow "On judicial practice in inheritance cases" // Russian Newspaper. - 2012. - No. 127.

4. Trubetskoy, E.N. Lectures on the Encyclopedia of Law. M., - 2019. - p. 350.

5. Oganesyan, S.M. Legal regulation of the institute of inheritance in modern Russia // Novella of Law and Politics. - 2018. - 2019. - №2. Pp.128-137.

6. Mongush, A.L. Theoretical and practical aspects of wills in extraordinary circumstances and wills equated to notarized wills // Znanstvenamisel. - 2018. - № 4-2. - pp.

29-30.

7. Kirillova, E. A. Inheritance law of Russia. M., - 2017. - p. 63.

8. Alekseeva, M.A. Comparative analysis of inheritance by will in the countries of continental common law // Law and human rights. 2017. - No. 3. - pp.253-258.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.