Научная статья на тему 'ТИПЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМ ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ'

ТИПЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМ ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
2217
239
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ ПРАВА / ДЕЙСТВИЕ НОРМ ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ / ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА / ПЕРСПЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ / УЛЬТРААКТИВНОСТЬ ПРАВОВЫХ НОРМ / РЕТРОАКТИВНОСТЬ ПРАВОВЫХ НОРМ

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Голубцов В. Г., Кузнецова О. А.

Введение: статья посвящена исследованию типологии правовой темпоральности. Изменение, эволюция, совершенствование правовой регламентации общественных отношений объективно обусловливают существование проблемы темпоральности норм права и, как следствие, вопросов максимальной защищенности участников правоотношений, справедливого восстановления нарушенных прав в ситуации законодательных изменений. Цель: охарактеризовать использование разных типов действия права во времени (перспективного, ретроактивного и ультраактивного). Методы: исследование проведено на основе общефилософского диалектического подхода, использована система общенаучных и специально-юридических методов познания. Формально-догматический метод и метод юридического толкования позволили уяснить содержание законодательных правил о действии закона во времени. Типы действия правовых норм во времени определены в результате сочетания метода правового моделирования и мыслительного правового эксперимента. Результаты: перспективное и немедленное действия правовых норм содержательно совпадают и должны оцениваться как тождественные. Применение ретроактивности правовых норм принципиально различно в отраслях публичного и частного права. В частноправовых отношениях, основанных на равенстве участников, ретроактивность закона не связана с вступлением в силу закона, улучшающего правовое положение субъектов правоотношения. В связи с отсутствием как доктринальной, так и правоприменительной определенности относительно понимания прав и обязанностей, возникающих из правоотношения, законодателю следует как можно точнее определять, на какие права и обязанности действует ультраактивно старый закон, а на какие - перспективно новый закон.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

TYPES OF LEGAL NORMS OPERATION IN TIME

Introduction: the article studies the typology of legal temporality. The changes, evolution, improvement of legal regulation of social relations objectively entail the problem of temporality of legal norms. Consequently, there arise issues of maximum protection for the participants in legal relations, of fair restoration of violated rights in a situation of legislative changes. Purpose: to describe the use of different types of law operation in time (prospective, retroactive, and ultra-active operation). Methods: the study was conducted on the basis of the general philosophical dialectical approach; a system of general scientific and special legal methods was used. The formal dogmatic method and the method of legal interpretation made it possible to clarify the content of the legislative rules on the operation of the law in time. The types of legal norms' operation in time were identified as a result of combining the legal modeling method and a mental legal experiment. Results: the prospective and immediate effects of legal norms coincide in content and should be treated as identical. The application of the legal norms' re-troactivity is fundamentally different in the branches of public and private law. In private law relations, based on equality ofparticipants, retroactivity of law does not apply to a new law improving the legal status of the legal relationship participants. Due to the absence of both doctrinal and law enforcement certainty regarding the understanding of the rights and obligations arising from, but later than, a relationship, the legislator should define as accurately as possible which rights and obligations fall under the ultra-active operation of an old law and which ones - under the prospective operation of a new law

Текст научной работы на тему «ТИПЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМ ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ»

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

2022 PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES Выпуск 57

I. ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Информация для цитирования:

Голубцов В. Г., Кузнецова О. А. Типы действия норм права во времени // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 57. C. 348-371. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-57-348-371.

Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Tipy deystviya norm prava vo vremeni [Types of Legal Norms' Operation in Time]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki - Perm University Herald. Juridical Sciences. 2022. Issue 57. Pp. 348-371. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2022-57-348-371.

УДК 340:132

DOI: 10.17072/1995-4190-2022-57-348-371

ТИПЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМ ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01576,

https://rscf.ru/project/22-28-01576/

В. Г. Голубцов

Пермский государственный

национальный исследовательский университет

E-mail: [email protected] Поступила в редакцию 13.07.2022

О. А. Кузнецова

Пермский государственный

национальный исследовательский университет

Пермский институт ФСИН России

E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail. com

Введение: статья посвящена исследованию типологии правовой темпоральности. Изменение, эволюция, совершенствование правовой регламентации общественных отношений объективно обусловливают существование проблемы темпоральности норм права и, как следствие, вопросов максимальной защищенности участников правоотношений, справедливого восстановления нарушенных прав в ситуации законодательных изменений. Цель: охарактеризовать использование разных типов действия права во времени (перспективного, ретроактивного и ультраактивного). Методы: исследование проведено на основе общефилософского диалектического подхода, использована система общенаучных и специально-юридических методов познания. Формально-догматический метод и метод юридического толкования позволили уяснить содержание законодательных правил о действии закона во времени. Типы действия правовых норм во времени определены в результате сочетания метода правового моделирования и мыслительного правового эксперимента. Результаты: перспективное и немедленное действия правовых норм содержательно совпадают и должны оцениваться как тождественные. Применение ретроактивности правовых норм принципиально различно в отраслях публичного и частного права. В частноправовых отношениях, основанных на равенстве участников, ретроактивность закона не связана с вступлением в силу закона, улучшающего правовое положение субъектов правоотношения. В связи с отсутствием как доктринальной, так и правоприменительной определенности относительно понимания прав и обязанностей, возникающих из правоотношения, законодателю следует как можно точнее определять, на какие права и обязанности действует ультраактивно старый закон, а на какие - перспективно новый закон.

Ключевые слова: темпоральность права; действие норм права во времени; обратное действие закона, ретроактивность правовых норм; перспективное действие правовых норм; ультраактивность правовых норм

© Голубцов В. Г., Кузнецова О. А, 2022

TYPES OF LEGAL NORMS OPERATION IN TIME

The reported study was supported by a grant from the Russian Science Foundation, No. 22-28-01576

V. G. Golubtsov O. A. Kuznetsova

Perm State University Perm State University

E-mail: [email protected] Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

E-mail: [email protected]

Received 13 Jul 2022

Introduction: the article studies the typology of legal temporality. The changes, evolution, improvement of legal regulation of social relations objectively entail the problem of temporality of legal norms. Consequently, there arise issues of maximum protection for the participants in legal relations, of fair restoration of violated rights in a situation of legislative changes. Purpose: to describe the use of different types of law operation in time (prospective, retroactive, and ultra-active operation). Methods: the study was conducted on the basis of the general philosophical dialectical approach; a system of general scientific and special legal methods was used. The formal dogmatic method and the method of legal interpretation made it possible to clarify the content of the legislative rules on the operation of the law in time. The types of legal norms' operation in time were identified as a result of combining the legal modeling method and a mental legal experiment. Results: the prospective and immediate effects of legal norms coincide in content and should be treated as identical. The application of the legal norms' re-troactivity is fundamentally different in the branches of public and private law. In private law relations, based on equality ofparticipants, retroactivity of law does not apply to a new law improving the legal status of the legal relationship participants. Due to the absence of both doctrinal and law enforcement certainty regarding the understanding of the rights and obligations arising from, but later than, a relationship, the legislator should define as accurately as possible which rights and obligations fall under the ultra-active operation of an old law and which ones - under the prospective operation of a new law

Keywords: temporality of law; the operation of legal norms in time; reverse effect of law, retroactivity of legal norms; prospective operation of legal norms; ultra-activity of legal norms

Введение

Право и правоотношения, как и большинство социальных феноменов, немыслимы без физического времени, которое всегда сопровождает и общественные отношения и его субъектов. Для каждого участника правоотношений важно понимать, какие правовые нормы, с какого времени и почему действуют на него, на его права и обязанности. Как справедливо замечено в научной литературе, «чтобы знать, что такое закон, нужно знать, что им не является» [26, p. 2435].Такое понимание обеспечивает не только стабильность оборота и определенность в действующих правовых режимах, но и доверие граждан к государству, законодателю, закону.

При этом существуют три типа действия норм права во времени (темпорального действия норм права): перспективное (немедленное),

ретроактивное (обратное) и ультраактивное. И хотя общим принципом действия закона во времени считается немедленное действие, законодательство допускает множественные исключения, связанные с ретроактивным и ультраактивным действием норм права. Принцип правовой определенности требует обеспечения правоприменительной прозрачности и теоретической ясности в основаниях и порядке использования того или иного типа действия права во времени.

Проблематика типологии темпорального действия права усиливается в периоды интенсивного реформирование законодательства, в том числе в условиях социальных и эпидемиологических кризисов: нормативно-правовые акты принимаются быстро, одни нормы права сменяются другими, субъекты правоотношений оказываются в ситуации действия разных правовых норм и затрудняются с их правильным

выбором. Однако сложившаяся правоприменительная практика не способствует осуществлению такого выбора, обращаясь к разным типам действия права во времени по сходным спорам и аналогичным делам.

В таких условиях представляется важным: анализ проблем темпорального действия правовых норм; формирование типологии действия права во времени; теоретическое уяснение оснований, условий, принципов и механизмов действия разных типов правовой темпораль-ности.

Перспективное (немедленное) действие норм права

Перспективное действие правовых норм совпадает с периодом нахождения их в юридической силе: они распространяются на новые отношения и на вытекающие из «старых» отношений права и обязанности, возникшие после их вступления в силу. Термин «перспективное действие» был предложен в научной доктрине и обусловлен тем, что нормативно-правовой акт действует на будущее время, на «перспективу». Такое действие является общим типом действия права во времени, поскольку «законы должны быть общими, открытыми, перспективными, ясными, непротиворечивыми и относительно стабильными и не должны требовать невозможного» [28, р. 41].

При этом общей правовой нормы, закрепляющей перспективное действие закона, нет. Из правила части 1 статьи 54 Основного закона о том, что «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет», мы можем сделать вывод о наличии перспективного действия закона: «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обладает перспективным действием», т. е. распространяется только на будущих правонарушителей и правонарушения.

Конституционная формула действия закона во времени воспроизведена и в отраслевых законодательных актах. Так, согласно буквальному толкованию пунктов 1, 2 статьи 4 ГК РФ, перспективное действие норм гражданского права имеет место в двух случаях: а) когда правоотношение возникло после вступления акта в силу (абз. 1 п. 1 ст. 4 ГК РФ); б) когда права и обязанности возникли после вступления акта в

силу, хотя само породившее их правоотношение возникло до вступления акта в силу (п. 2 ст. 4 ГК РФ). Аналогичная формулировка повторена в ТК РФ, НК РФ, ЖК РФ.

В научной доктрине и практике, помимо перспективного действия нового закона, выделяют также его немедленное действие, т.е. его распространение на все отношения, имеющие место на дату вступления акта в силу [1, с. 242-243]1, т.е. с даты вступления акта в силу он действует на права и обязанности, возникшие до вступления акта в силу и продолжающие действовать после, и на права и обязанности, возникшие после вступления акта в силу.

Считается, что немедленное действие закона применимо исключительно для длящихся правоотношений (продолжающихся в момент вступления акта в силу). На наш взгляд, в таких случаях следует говорить о перспективном действии закона, когда норма права действует на все отношения, права и обязанности, которые возникли после даты вступления акта в силу.

При таком подходе отпадет и необходимость включать перспективное действие в немедленное и обратное действие нормы [2]. Немедленное действие норм права не предусмотрено действующим законодательством. Применительно к новым отношениям (возникшим после вступления в силу) и новым правам и обязанностям (возникшим из «старых» отношений после вступления нормы права в силу) норма права будет действовать перспективно. Если вступившая в силу норма права действует на права и обязанности, возникшие до ее вступления в силу, то она действует ретроактивно.

Ранее мы уже отмечали, что «принцип немедленного действия нормы, вступившей в юридическую силу, означает, что норма регулирует то, что есть и что будет. Этот принцип касается отношений длящихся..., возникших в период действия старой нормы, которые должны подчиниться новой норме, но прежде со-

1 Особое мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации Г. А. Гаджиева по делу о проверке конституционности закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике» (постановление Конституционного Суда РФ от 24 янв. 1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года "О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике"» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. № 1.

вершенные действия и решения сохраняют свою силу» [8, с. 140; 16].

Исходя из правовых позиций КС РФ, немедленное действие тождественно перспективному действию: «основным принципом существования закона во времени является немедленное действие; придание обратной силы закону - исключительный тип его действия во времени, использование которого относится к прерогативе законодателя; при этом либо в тексте закона содержится специальное указание о таком действии, либо в правовом акте о порядке вступления закона в силу имеется подобная норма»1.

Таким образом, вступившая в юридическую силу норма права применительно к конкретным отношениям, правам и обязанностям может обладать либо перспективным (немедленным), либо ретроактивным (обратным) действием.

Ретроактивное (обратное) действие норм права

Безусловно, ретроактивное действие правовых норм - это наиболее сложный тип тем-поральности как в юридической доктрине, так и в правоприменении, поскольку по общему правилу, имеющему статус правовой аксиомы и принципа, «закон обратной силы не имеет», что соответствует и общефилософской идее о незыблемости возникших субъективных прав [24, рр. 37-40].

Еще А. А. Тилле писал, что «под обратным действием (ретроактивностью, обратной силой) закона надо понимать такое его действие на правоотношение, при котором новый закон предполагается существовавшим в момент возникновения правоотношений» [21, с. 97].

1 Определения Конституционного Суда РФ: от 23.04.2015 г. № 821-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Масалимова Наиля Ахатовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»; от 26.03.2019 г. № 789-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горлова Дмитрия Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»; от 28.09.2017 г. № 1836-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павловского Тимура Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» и др.

КС РФ определил ретроактивность закона как распространение новых норм на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие до введения соответствующих норм в действие2.

Прежде всего представляется важным ответ на вопрос: что в этом правиле следует понимать под термином «закон»: акт, принятый лишь высшим законотворческим органом - федеральным и региональным (закон в узком смысле), либо любой нормативно-правовой акт (закон в широком смысле)?

В некоторых нормативно-правовых актах законодатель прямо пишет о невозможности, по общему правилу, придания обратной силы как законам, так и иным нормативно-правовым актам, обладающим меньшей юридической силой (ч. 4 ст. 5 НК РФ, ч. 2 ст. 6 ЖК РФ, ст. 12 ТК РФ, п. 4 ст. 4 Федерального закона от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

В других же случаях законодатель запрещает придавать обратную силу терминологически именно законам (п. 2 ст. 4 ГК РФ, п. 1 ст. 10 УК РФ). Безусловно, это не означает, что в отличие от законов подзаконные акты могут обладать обратной силой. Здесь вопрос, напротив, в другом: законодатель в отдельных случаях допускает придание обратной силы законам, а может ли быть придана обратная сила иным нормативно-правовым актам? В отношении уголовного права этот вопрос не представляет особой актуальности, поскольку преступность и наказуемость деяния предусматривается только федеральным законом, а именно - УК РФ. А вот внутренне сложно структурированное и объемное гражданское законодательство не дает однозначного ответа на этот вопрос. В литературе было высказано мнение о том, что подзаконные акты «в принципе не должны содержать указаний о придании им обратной силы, если только такая возможность не основана на прямом указании закона» [20, с. 113].

Судебная практика в этой части также не единообразна. С одной стороны, суды не допускают придания обратной силы подзаконным

2 По делу о проверке конституционности пунктов 2-6 статьи 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в связи с жалобой граждан В. Л. Герасименко и Л. Н. Герасименко: постановление Конституц. Суда РФ от 22 апр. 2014 г. № 12-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 4.

актам, обладающим по сравнению с законом меньшей юридической силой, именно со ссылкой на абзац 2 пункта 1 статьи 4 ГК РФ, допускающего обратную силу только законов.

С другой стороны, суды прямо пишут, что «ссылка заявителя на то, что в пункте 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет о придании обратной силы закону, а не подзаконному акту, судом ... отклоняется как основанная на неправильном толковании норм материального права»1.

Интересно заметить, что оба этих противоположных подхода используются при оспаривании актов, которые вообще не являются актами, содержащими нормы гражданского права, например: указ губернатора «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Пермском крае»2, решение Земского собрания «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, право собственности на которые не разграничено и находящиеся в муниципальной собственности Богородского района, в 2011 году на территории г. Богородска и Богородского района»3, постановление правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 16 октября 2009 года № 537-п»4.

Статья 4 ГК РФ определяет действие во времени актов гражданского законодательства, которые даже в широком смысле, т. е. включая и законы и подзаконные акты, ограничиваются исключительно федеральным уровнем нормотворчества (ст. 3 ГК РФ).

На наш взгляд, статья 4 ГК РФ посвящена действию во времени всех нормативно-правовых актов, содержащих нормы гражданского права, а не только законов. Такое расширительное толкование указанной нормы позволяет, во-первых, сделать однозначный вывод о

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.09.2015 г. № Ф09-5128/15 по делу № А47-986/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 20.05.2015 г. № 44-АПГ15-4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.10.2012 г. по делу № А43-604/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

4 Постановление Арбитражного суда Уральского округа

от 11.09.2015 г. № Ф09-5128/15 по делу № А47-986/2014.

том, что не только акты гражданского законодательства, но и иные акты, содержащие нормы гражданского права, по общему правилу, не имеют обратного действии и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, а во-вторых, допустить ретроактивное действие любого акта, содержащего нормы гражданского права, на отношения, возникшие до вступления его в силу, только когда это прямо предусмотрено в соответствующем акте. Как верно замечено в комментаторской литературе, «нет никаких логических причин связывать ст. 4 исключительно с подсистемой гражданского законодательства, иначе действие во времени подсистемы иных актов, содержащих нормы гражданского права, должно было бы подчиняться другим правилам, но таковых ГК не содержит» [12, с. 16].

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 ГК РФ, действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации, определяются правилами настоящей главы, которая содержит и правила статьи 4, следовательно, на них полностью распространяются все предусмотренные в этой статье темпоральные правила.

Следует также заметить, что и в ряде проектов закона «О нормативных правовых актах» правила об обратном действии касаются всех нормативно-правовых актов, а не только законов в узком смысле, например: «Нормативный правовой акт не распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу, то есть не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда в самом акте или в утверждающем его нормативном правовом акте предусматривается, что он распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу»5.

5 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.12.2014) (разработка проекта прекращена) (ст. 46). URL: http://regulation.gov.ru по состоянию на 26.12.2014. См. аналогичное правило: «Действие нормативного правового акта может быть распространено на отношения, возникшие до его вступления в силу (введения в действие), если условия и правила, определяемые и устанавливаемые нормативным правовым актом, улучшают положение участников урегулированных нормативным правовым актом отношений» // Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (инициативный законопроект). М.: Изд-во ИЗиСП при Правительстве РФ, 2013. С. 53.

Кроме того, запрещение обратного действия подзаконных актов, содержащих нормы именно гражданского права, не вполне бы вписывалось в логику законодателя, так как нет рационального объяснения того, что он допускает обратное действие подзаконных актов, например, в сфере жилищных, трудовых или валютных правоотношений, исключая обратное действие таких актов для гражданских правоотношений.

Имеются и конкретные нормотворческие примеры придания обратного действия подзаконным актам, содержащим нормы гражданского права. Так, согласно пункту 5 постановления Правительства РФ от 20 июля 2020 г. № 1073, в случае расторжения заключенного по 31 марта 2020 г. договора о реализации туристского продукта по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор, по общему правилу, осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г.1

Другим важным вопросом ретроактивности норм права является обоснование принципов и критериев ее допущения. Заметим, что в отдельных случаях законодатель вообще не допускает возможности обратного действия нормативно-правовых актов. Так, согласно части 3 статьи 7 ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», нормативные акты Банка России не имеют обратной силы2. Но в других

1 Об утверждении Положения об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо тура-гентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: постановление Правительства Рос. Федерации от 20 июля 2020 г. № 1073 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31, ч. 2, ст. 5167.

2 О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России): Федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Там же. 2002. № 28, ст. 2790.

сферах правового регулирования законодатель не так категоричен.

Согласно части 1, 2 статьи 54 Конституции РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет; никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, но, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

В отраслевом законодательстве эта конституционная норма была воплощена с более широким содержанием: обратного действия не имеет не только закон, устанавливающий ответственность, но и закон, иным образом ухудшающий положение участников правоотношений. Так, в силу части 2 статьи 5 НК РФ, акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги, сборы и (или) страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов и (или) тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов и (или) плательщиков страховых взносов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют3.

Согласно части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, т. е. распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обрат-

3 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // Там же. 1998. № 31, ст. 3824.

ной силы не имеет1. Аналогичная норма установлена в части 1 статьи10 УК РФ2.

Однако в отраслях частного права ответ на вопрос о возможном обратном действии норм права не столь очевиден.

Ряд исследователей полагают, что статья 54 Конституции РФ касается любой юридической ответственности, а не только публично-правовой. Например, Д. Н. Бахрах, комментируя эту конституционную норму, пишет, что в ней «речь идет об ответственности за правонарушения, а значит, она распространяется на любые виды юридической ответственности за любые правонарушения . Конституция РФ не только подтвердила колоссальную значимость правила о том, что закон, который устанавливает или усиливает ответственность, не распространяется на деяния, совершенные до его вступления в силу. Впервые в России это правило стало общим для всех видов юридической ответственности, с 1994 г. оно распространяется также на дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную ответственность. Поскольку к гражданско-правовой и административной ответственности привлекаются физические и юридические лица, правило об обратном действии закона распространяется и на последних» [3, с. 17]. КС РФ постановил, что «общим для всех отраслей права правилом является принцип, согласно которому закон, ухудшающий положение граждан, а соответственно и объединений, созданных для реализации конституционных прав и свобод граждан, обратной силы не имеет»3. Этот вывод поддерживается в научной [5; 17] и комментаторской литературе [13]. В науке трудового права было высказано мнение о недопустимости обратного действия закона, ухудшающего положение работника [10].

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 04.03.2022) // Там же. 1996. № 25, ст. 2954.

3 По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах"»: постановление Конституц. Суда РФ от 24 нояб. 1996 г. № 17-П (п. 4) // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 5.

В частноправовых (координационных, а не субординационных) отношениях ухудшение правового положения одного субъекта, как правило, влечет улучшение правового положения другого субъекта, поэтому в конституционной и правоприменительной практике сложился иной, более гибкий, подход к обратному действию закона в сфере частного права.

Так, еще в 1993 году КС РФ сформулировал следующую правовую позицию: «Придание обратной силы закону - исключительный тип его действия во времени, использование которого относится лишь к прерогативе законодателя. При этом либо в тексте закона содержится специальное указание о таком действии во времени, либо в правовом акте о порядке вступления закона в силу имеется подобная норма. Законодатель, реализуя свое исключительное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику регулируемых правом общественных отношений. Обратная сила закона применяется преимущественно в отношениях, которые возникают между индивидом и государством в целом, и делается это в интересах индивида (уголовное законодательство, пенсионное законодательство). В отношениях, субъектами которых выступают физические и юридические лица ., обратная сила не применяется, ибо интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесены в жертву интересам другой, не нарушившей закон» .

Таким образом, по общему правилу, в частноправовых отношениях, основанных на равенстве участников, не действуют ни правило о том, что закон, устанавливающий или усиливающий ответственность или иным образом ухудшающий положение личности, не имеет обратного действия, ни правило о том, что закон, отменяющий или смягчающий ответственность или иным образом улучшающий положение личности, всегда имеет обратное действие. Этот вывод подтверждается и материалами судебной практики.

4 По индивидуальным жалобам граждан о проверке конституционности правоприменительной практики отказа в рассмотрении в судебном порядке трудовых споров об увольнении, разрешенных по действовавшему до 21 июня 1990 года законодательству о труде вышестоящими в порядке подчиненности органами: решение Конституц. Суда РФ от 1 окт. 1993 г. № 81-р // Там же. 1994. № 6.

Например, в 2010 г. на момент заключения бюджетным учреждением и ООО государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта пункт 2 статьи 120 ГК РФ устанавливал субсидиарную ответственность собственника имущества бюджетного учреждения при недостаточности денежных средств учреждения, однако впоследствии, с 1 января 2011 г., такая ответственность собственника имущества учреждения была исключе-на1. В 2018 г. ООО обратилось в арбитражный суд с иском к собственнику имущества учреждения об уплате задолженности по исполнительному листу в порядке субсидиарной ответственности. ВС РФ пояснил, что, несмотря на то что нормативно этот вид ответственности устранен, для исключения гражданско-правовой ответственности в таких случаях требуется «прямое указание законодателя на . применение закона с обратной силой к уже существующим отношениям»2.

И обратный пример. С 1 сентября 2014 г. была введена с обратным действием субсидиарная ответственность собственника имущества бюджетных и автономных учреждений по их обязательствам, связанным с причинением вреда гражданам: законодатель распространил такую ответственность на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 г.3 С 1 января 2016 г. с обратным действием в ФЗ «Об электроэнергетике» была введена норма, усиливающая ответственность за неисполнение договора энергоснабжения: «Потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию гарантирующему поставщику, обязаны уплатить ему пени в размере

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: Федер. закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ (ред. от 24.02.2021, с изм. от 29.11.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 19, ст. 2291.

2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 г. № 305-ЭС19-24791 по делу № А40-155975/ 2018 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3 О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных

актов Российской Федерации: Федер. закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ (п. 15 ст. 3) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 19, ст. 2304.

одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты»4. КС РФ не усмотрел в этом никаких конституционных нарушений5.

В частноправовых отношениях возможность обратного действия правил, как улучшающих, так и ухудшающих положение физических и юридических лиц, должна быть прямо предусмотрена законом. Однако такое законотворческое решение, безусловно, не может и не должно быть произвольным.

КС РФ разъяснил, что «вопрос придания обратной силы закону, изменяющему обязательства юридически равных участников гражданского правоотношения, требует дифференцированного подхода, обеспечивающего сбалансированность и справедливость соответствующего правового регулирования, не допускающего ущемления уже гарантированных прав и законных интересов одной стороны и

умаления возможностей их защиты в пользу ~ 6

другой» .

4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов: Федер. закон от 3 нояб. 2015 г. № 307-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 45, ст. 6208.

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы публичного акционерного общества «Тамбовский завод "Электроприбор"» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» [Электронный ресурс]: определение Конституц. Суда РФ от 23 нояб. 2017 г. № 2638-О Доступ из справ.-право-вой системы «КонсультантПлюс».

6 По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституц. Суда РФ от 2 июля 2015 г. № 1539-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; По делу о проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Е. В. Потоцкого: постановление Конституц. Суда РФ от 1 февр. 2016 г. № 3-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 3.

Так, в КС РФ обратился Суд по интеллектуальным правам по вопросу конституционности части 7 статьи 7 ФЗ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1 статьи 4 ГК РФ, устанавливающих правила действия актов гражданского законодательства во времени в следующем споре. Российское авторское общество в интересах авторов предъявило иск к бюджетному образовательному учреждению о взыскании денежной компенсации за нарушение авторских прав, выразившееся в публичном исполнении учащимися в 2010 г. мюзикла при отсутствии согласия авторов. В 2014 г. иск был удовлетворен и с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение авторских прав в минимальном размере. При этом, в период рассмотрения спора в суде апелляционной инстанции, с 1 октября 2014 г. вступил в силу ФЗ от 1 марта 2014 г. № 35-ФЗ1, допустивший публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях без согласия автора (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), т. е. фактически устранив гражданско-правовую ответственность в виде компенсации в указанном случае. Ответчик полагал, что непридание указанному правопо-ложению обратного действия является неконституционным. КС РФ посчитал, что законодатель совершенно обоснованно использовал в данном случае общий порядок действия закона во времени и не придал ему обратного действия, «поскольку автор (или иной правообладатель) вправе рассчитывать на то, что его правомерные ожидания, основанные на действовавшем на момент возникновения соответствующих правоотношений правовом регулировании, обусловленные результатом его интеллектуальной деятельности, его творческого труда и приобретенным исключительным правом на данный результат, будут учтены в про-

1 О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014 г. № 11, ст. 1100.

цессе преобразования соответствующего правового регулирования, тем более что до вступления в силу Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в случаях публичного исполнения правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществленного без согласия автора, в том числе в образовательных организациях, ему предоставлялась возможность защиты своих прав всеми предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации способами, включая предъявление требования

0 выплате соответствующей денежной ком-пенсации»2.

Как правило, гражданское законодательство допускает обратное действие в тех отношениях, где имеются элементы субординационных отношений, в которых одной стороной выступает либо государство, либо экономически более сильный субъект.

Например, часть вторая ГК РФ в целом вступила в силу с 1 марта 1996 г., но действие статей 1069 и 1070 ГК РФ, предусматривающих гражданско-правовую ответственность соответственно за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, и за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, было распространено также на случаи, когда причинение вреда потерпевшему имело место до

1 марта 1996 г., но не ранее 1 марта 1993 г., и причиненный вред остался невозмещенным. Пункты 2 и 3 статьи 835 ГК РФ, предусматривающие основания реализации права вкладчика на немедленный возврат суммы вклада, процентов и убытков, также вступили в силу с обратным действием - и на случаи, когда отношения, связанные с привлечением денежных средств во вклады, возникли до введения в действие части второй ГК РФ и сохранялись

2 По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституц. Суда РФ от 2 июля 2015 г. № 1539-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

на момент введения в действие части второй Кодекса1.

Обратное действие акта гражданского законодательства допускается и в тех случаях, когда это соответствует выполнению гражданским правом социальной функции. Так, согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действие положений части второй ГК РФ (в ред. названного закона) распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договора постоянной ренты, договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, в случае если размер выплат по указанным договорам меньше, чем размер, определенный с учетом требований данного Кодекса (в той же редакции); если указанные договоры не будут приведены сторонами в соответствие с требованиями части второй ГК РФ (в ред. названного Закона), к отношениям сторон указанных договоров с момента их заключения применяются правила определения размера соответствующих выплат, установленные данным Кодексом (в той же редакции)2. КС РФ, подтверждая конституционность этих правил, указал, что нормы о договоре ренты, имеют не только чисто гражданско-правовое, но и «определенное социально значимое содержание: зачастую граждане распоряжаются своим имуществом подобным образом не столько ради получения дохода как такового, сколько с целью сохранения уровня жизнеобеспечения»3.

Но придание законодателем обратного действия акту гражданского законодательства не всегда оценивается однозначно. Так, обратное действие сокращенного срока исковой давности по ничтожным сделкам (с 10 до 3 лет)4

1 О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 26 янв. 1996 г. № 15-ФЗ (ред. от 09.04.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5, ст. 411.

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 30 нояб. 2011 г. № 363-ФЗ // Там же. 2011. № 49, ч. 1, ст. 7041.

3 По делу о проверке конституционности части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в связи с жалобами граждан А. Ф. Кутиной и А. Ф. Поварнициной: постановление Конституц Суда РФ от 27 нояб. 2008 г. № 11-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 6.

4 О внесении изменения в статью 181 части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от

вызвало многочисленные как доктринальные [7; 18; 22], так и конституционно-судебные споры5.

Безусловно, вопросы баланса, соразмерности и справедливости в праве являются одними из наиболее сложных [25; 27].

Если законодатель решит придать обратное действие частноправовому акту, то это должно быть обусловлено исключительно необходимостью: достижения соразмерности при соблюдении интересов общества и условий защиты основных прав личности; обеспечения баланса конституционно защищаемых ценностей; соблюдения сбалансированности и справедливости соответствующего правового регулирования, не допускающего ущемления уже гарантированных прав и законных интересов одной стороны и умаления возможностей их защиты в пользу другой. При несоблюдении этих критериев ретроактивного действия нормативно-правовой акт может быть признан неконституционным или недействующим.

Ультраактивное действие норм права

Ультраактивное действие нормативно-правового акта возможно только у актов, утративших юридическую силу, и означает, что утратившие силу правовые нормы продолжают действовать на правоотношения. В таких случаях можно сказать, что закон «пережил» сам себя. В общем виде, ультраактивность закона вызвана длящимися правоотношениями и обусловлена формулой «закон, устанавливающий

21 июля 2005 г. № 109-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 25.07.2005. № 30, ч. 2, ст. 3120. 5 См., например, определения Конституц. Суда РФ: от 3 нояб. 2006 г. № 541-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Деревягина Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"»; от 15 нояб. 2007 г. № 796-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Вос-ковского Дмитрия Владимировича и Ереминой Марины Сергеевны на нарушение их конституционных прав пунктом 2 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; от 7 дек. 2006 г. № 543-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Фирма Цен-тробизнес" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3.

или усиливающий ответственность, либо иным образом ухудшающий положение граждан, обратного действия не имеет». Если правоотношение возникло до вступления в силу такого закона, а вопрос с привлечением к ответственности решается после, то на правонарушителя будет действовать уже утративший силу «старый» закон, который предусматривал более «мягкую» ответственность или лучшее правовое положение.

Возможность такого типа действия закона во времени предусмотрена в ряде кодифицированных нормативно-правовых актов. Так, пункт 2 статьи 4 ГК РФ определяет, что «по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие». Аналогичное правило содержится в абзаце 7 статьи 12 ТК РФ, пункте 3 статьи 6 ЖК РФ.

В частноправовой сфере ультраактивность утратившего силу закона не связывается со «строгостью» нового закона, а действует применительно ко всем длящимся правоотношениям. Если права и обязанности в длящемся правоотношении возникли до вступления в силу нового нормативно-правового акта, то на них продолжают распространять действие правовые нормы «старого» акта, уже утратившего силу. Исходя из позиции КС РФ, утративший силу акт гражданского законодательства всегда ультраактивен (применительно к правам и обязанностям, возникшим до утраты актом силы), когда отсутствует акт, придавший новому акту ретроактивное (обратное) действие, или когда он признан неконституционным1.

Следует подчеркнуть, что в нормативно-правовых актах ультраактивность действия допускается только применительно к правам и обязанностям, вытекающим из уже возникшего правоотношения, и нигде не упоминается случай ультраактивного действия утративших силу правовых норм на новые отношения, возникшие после утраты актом силы. Поэтому об ультраактивном действии актов можно гово-

1 По делу о проверке конституционности положений части

9 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого: постановление Конституц. Суда РФ от 15 февр. 2016 г. № 3-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 3.

рить только при их распространении на правоотношения, возникшие до, но продолжающие существовать после утраты актом силы.

Теоретическую сложность представляет понимание категории «права и обязанности, вытекающие из правоотношения, возникшего до утраты актом юридической силы, но возникшие после этой даты», здесь мы сталкиваемся с «неопределенностью коммуникативного содержания языка закона» [29, р. 788]. Как определить момент возникновения прав и обязанностей внутри одного правоотношения? В комментаторской литературе для иллюстрации правила пункта 2 статьи 4 ГК РФ в качестве примера приводятся «наследственные правоотношения, которые возникают в момент смерти наследодателя, а конкретные права и обязанности наследника возникают спустя определенный период времени (обычно через 6 месяцев). Таким образом, если в течение шестимесячного срока будет принят и введен в действие новый правовой акт, то именно он будет применяться к правам и обязанностям наследника после вступления в наследство» [9]. Можем ли мы сказать, что права и обязанности наследника возникли внутри, но позже наследственного правоотношения, либо перед нами самостоятельное правоотношение, возникшее после наступления всех юридических фактов, необходимых для принятия наследства (истечение срока, подача заявления и т. п.)? В последнем случае закон будет действовать перспективно, распространяясь на новое правоотношение.

Есть и другая позиция, согласно которой, например, право на принятие наследства возникает в момент открытия наследства (т.е. в момент возникновения наследственного правоотношения), однако реализуется позже [15, с. 113]. О. А. Беляева обращает внимание на то, что следует «различать права и обязанности, возникшие до вступления закона в силу, но по каким-либо причинам до этого момента не осуществленные (например, ввиду того, что срок их осуществления еще не наступил)» [4, с. 59]. В судебной практике также утверждается, что «к правам и обязанностям, возникшим до введения в действие нового закона, в том числе тем из них, которые по каким-либо причинам оказались неосуществленными (неисполненными) на момент введения в действие

нового закона, применяется ранее действовавшее законодательство»1.

С учетом такого подхода можно сделать вывод о том, что любые права и обязанности, являющиеся содержанием правоотношения, возникают в момент возникновения правоотношения, но реализуются, осуществляются и исполняются позже. И это утверждение справедливо для большинства правоотношений, за исключением исполняемых и, как следствие, прекращаемых в момент их возникновения (се-кундарных и проч.). В таком случае, на какие права и обязанности внутри длящегося правоотношения будет действовать новый закон? Что это за права и обязанности, которые возникают из правоотношения, но позже правоотношения?

Как верно заметила Н. Ю. Рассказова, «для правильного применения этого правила необходимо обращаться к сугубо доктринальным понятиям "правоотношение", "субъективное право" и "субъективная обязанность". Любые гражданские отношения (а права и обязанности составляют их содержание) возникают из юридических фактов: совершения сделки, причинения вреда, издания административного акта и т. д. (ст. 8 ГК РФ). Закон не является юридическим фактом гражданского права, поэтому он оказывает воздействие на правовое положение сторон только в связи с наступлением указанных фактов» [19, с. 40].

Исходя из такого подхода, субъективное право или юридическая обязанность не может возникнуть позже уже существующего правоотношения, если ранее закон такого права или обязанности не предусматривал. При установлении законодателем нового права или обязанности субъектов права может возникнуть только новое правоотношение, содержащее такие права и обязанности. На это правоотношение, бесспорно, будет перспективно действовать новый закон по общему правилу пункта 1 статьи 4 ГК РФ.

Так, с 1 февраля 2014 г. вступил в силу ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым статья 26

1 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2013 г. № 18АП-13174/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате изложена в новой редакции, устанавливающей, что одно и то же лицо не может занимать должность президента нотариальной палаты более двух сроков подряд. Фактически с 1 февраля 2014 г. у участников соответствующих правоотношений появилась новая пассивная обязанность - не занимать указанную должность более двух сроков подряд. Рассматривая спор, связанный с применением данных темпоральных правил, ВС РФ указал, что закону не было придано обратное действие, следовательно, он действует только перспективно -только на отношения, возникшие после вступления его в силу 1 февраля 2014 г.2 Обратим внимание, что суды в подобных случаях квалифицируют возникновение именно нового правоотношения, а не возникновение прав и обязанностей внутри уже имеющегося длящегося правоотношения.

В другом деле - о сносе дома, расположенного в зоне минимально допустимых расстояний до газопровода, ВС РФ отменил акты нижестоящих судебных инстанций, удовлетворяющие требования газоснабжающей организации о сносе дома, возведенного ответчицей в 1991 г., поскольку обязанность не возводить строения на определенном расстоянии от газопроводов во время постройки дома не существовала, а обратное действие ей не было прида-но3. На первый взгляд кажется, что позиция суда заключается в следующем: в длящемся бессрочно правоотношении собственности права и обязанности собственника возникают в момент возникновения правоотношения, и если каких-либо прав и обязанностей на этот момент закон не устанавливал, то после их установления у «действующих» собственников они не возникают.

Однако, анализируя действие во времени закона на длящиеся правоотношения, связанные с правом интеллектуальной собственности, Э. Гаврилов в качестве примера новых прав и обязанностей, которые возникли в рамках длящегося правоотношения после вступления в

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 5-КГ20-95-К2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Определение ВС РФ от 29.01.2019 г. № 9-КГ18-19 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

силу нового закона, приводит следующую ситуацию: «если художественное литературное произведение было опубликовано в 1995 году, то оно охранялось по Закону РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах". После введения в действие части четвертой ГК РФ (1 января 2008 г.) у автора этого произведения (владельца исключительного права) дополнительно появилось право на персонаж этого произведения (п. 7 ст. 1259 ГК РФ); вместе с тем в настоящее время автор не может препятствовать тому, чтобы на основе этого произведения была создана и использовалась литературная пародия (п. 3 ст. 1274 ГК РФ)» [6, с. 81]. Итак, у авторов в уже существующем длящемся правоотношении появляются новые право и обязанность в связи с их установлением в новом Законе.

И если мы вновь обратимся к определению Конституционного Суда РФ от 2 февраля 2015 г. № 1539-О1, в котором он разъяснил невозможность придания обратной силы новой обязанности авторов допускать публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях без согласия автора (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ), то увидим, что, по логике суда, после вступления в силу закона, установившего такую обязанность, авторы уже существующих и охраняемых произведений безусловно должны эту обязанность соблюдать.

Таким образом, мы видим противоречивый подход к тому, какие права и обязанности и когда считать возникшими внутри длящегося правоотношения: с одной стороны, у собственника не возникает обязанность обеспечения нахождения строения на определенном расстоянии от газопровода, поскольку такой обязанности не было в момент возведения строения, а у автора произведения возникают обя-

1 По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности части 7 статьи 7 Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституц. Суда РФ от 2 июля 2015 г. № 1539-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

занности допускать публичное исполнение произведений в образовательных организациях и не препятствовать созданию пародии без согласия автора, несмотря на то что таких обязанностей в момент создания и обнародования произведения не было.

Имеются и правоприменительные примеры, когда суды распространяют во внедоговор-ных отношениях действие нового закона на обязанности, возникшие при «старом» законе. Так, ОАО «ОАК» 20 февраля 2007 г. приобрело 38 % общего количества акций ОАО «ИФК»; в соответствии с действовавшей на момент сделки редакцией ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 84.2, п. 2 ст. 84.9), у покупателя возникла обязанность в части обязательного предложения в течение 35 дней, т. е. до 28 марта 2007 г. Однако эта обязанность не была исполнена. 18 ноября 2010 г. вступил в силу новый абзац 12 пункта 8 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах2, согласно которому указанная обязанность (с учетом условий, на которых совершалась сделка) была из законодательства исключена. Федеральная служба по финансовым рынкам 26 марта 2012 г. выдала обществу предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Суды трех инстанций, признавая предписание недействительным, постановили, что недопустимо возлагать обязанность, которая уже не существовала на момент вынесения предписания, несмотря на тот факт, что ранее такая обязанность существовала, а предписание ФСФР квалифицировали как «принуждение к исполнению недействующего закона»3. Хотя очевидно, что ФСФР принуждала к исполнению закона, действовавшего на момент возникновения обязанности общества [14, с. 67].

В целом из анализа правоприменительной практики невозможно привести пример того, что точно следует понимать под правами и обязанностями, возникшими из внедоговорного правоотношения, но позже возникновения самого правоотношения.

2 О внесении изменений в статью 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Федер. закон от 3 нояб. 2010 г. № 292-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 45, ст. 5757.

3 Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2013 г. по делу № А40-90898/12-93-901 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Такой пример есть в договорных правоотношениях. Согласно статье 130 УЖДТ РФ, вступившего в силу 20 мая 2003 г., к правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящего Федерального закона, он применяется в отношении прав и обязанностей, которые возникнут после вступления его в силу1. При этом законодатель не указал, что это правило применимо только к внедоговорным отношениям, поэтому правоприменители это правило распространили и на договорные правоотношения. ВАС РФ рассмотрел следующий спор, связанный с применением указанной нормы. 9 марта 1999 г. между железной дорогой и организацией был заключен договор на подачу и уборку вагонов. Железная дорога обратилась в суд с иском о взыскании штрафа за задержку возврата вагонов в период с сентября по октябрь 2003 г. ВАС РФ, признавая требования обоснованными, указал следующее: «Согласно статье 130 Устава железнодорожного транспорта, он применяется к правоотношениям, возникшим до вступления Устава в силу в отношении прав и обязанностей, которые возникнут после вступления его в силу. События, послужившие основаниями для обращения железной дороги с настоящим иском, имели место в сентябре и октябре 2003 года, то есть после вступления Устава железнодорожного транспорта в законную силу, в связи с чем вывод судов о нераспространении на отношения сторон его норм неправомерен»2. Как видим, в данном случае момент возникновения права требования штрафа связан с моментом совершения правонарушения. Однако, по общему темпоральному правилу, содержащемуся в ГК РФ применительно к договорам, момент возникновения договорных прав и обязанностей значения не имеет.

В договорных отношениях, когда договор заключен до вступления в силу нового акта, в части вытекающих из него прав и обязанностей всегда действует «старый», утративший юридическую силу акт, независимо от того, когда возникли договорные права и обязанности. Как

неоднократно подчеркивал ВС РФ, «при рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ)»3.

Видимо, правоприменители полагают, что при заключении договора возникает одно единственное правоотношение и оно всегда будет подвергнуто действию закона, который находился в силе в момент заключения договора. Так, страховая компания пыталась обосновать возможность применения новой редакции пункта 2 статьи 13 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

4

дельцев транспортных средств» , содержащего новое положение о неустойке, к правоотношениям сторон, которые продолжались после вступления в силу указанной редакции. ВАС РФ постановил, что такая позиция истца неос-новательна5. По другому делу энергоснабжаю-щая организация полагала подлежащей применению статью 317.1 ГК РФ, вступившую в силу с 1 июня 2015 г., к договору, заключенному

1 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федер. закон от 10 янв. 2003 г. № 18-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 2, ст. 170.

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2005 г. № 2670/05 по делу № А13-4447/04-04 // Вестник ВАС РФ. 2005. № 11.

3 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств: постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 (ред. от 22.06.2021) (п. 83) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5; О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве: постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 24 дек. 2020 г. № 45 (п. 54) // Российская газета. 2021. 15 янв.; О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 23 апр. 2019 г. № 10 (п. 28) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020 (п. 31) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019): утв. Президиумом Верхов. Суда РФ 25.12.2019 (п. 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 7. и др.

4 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»: Федер. закон от 1 дек. 2007 г. № 306-ФЗ (ред. от 24.06.2008) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 49, ст. 6067.

5 Определение ВАС РФ от 04.05.2009 г. № ВАС-5103/09 по делу № А67-3947/08; см. также: определение ВАС РФ от 04.05.2009 г. № ВАС-5137/09 по делу № А67-3948/08 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

26 ноября 2014 г., но к периодам просрочки оплаты со стороны потребителя энергии с июня по октябрь 2015 г. Истец считал, что в этот период возникло новое, отличное от первоначального договорного, правоотношение, связанное с неисполнением договора именно в указанный период. ВС РФ пояснил, что такой довод истца основан на неверном толковании норм материального права1.

Отсюда вроде бы следует вывод, что реализация договорного правоотношения, режим договорных прав и обязанностей как до, так и после утраты юридической силы актом, действовавшим в момент заключения договора, регламентируется этим актом. Такой подход обусловлен основополагающим конституционным принципом свободы договора и требованиями устойчивости гражданского оборота2. Позиция недопустимости применения статьи 317.1 ГК РФ к уже заключенным договорам в научной литературе обстоятельно аргументировалась политико-правовыми соображениями, связанными «с недопустимостью подрыва разумных ожиданий участников оборота» [11, с. 176].

Однако ВС РФ в другом деле о темпоральном действии той же статьи - 317.1 ГК РФ занял противоположную указанной выше позицию, и в какой-то мере подорвал «разумные ожидания» контрагентов. С 1 июня 2015 г. вступила в силу статья 317.1 ГК РФ в первоначальной редакции, предусматривающей, что, если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор имеет право на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. Стороны заключили договор 25 января 2016 г., не предусмотрев в нем право на получение процентов. С 1 августа 2016 г. вступила в силу новая редакция пункта 1 статьи 317.1 ГК РФ, устанавливающая, что кредитор имеет право на получение процентов на сумму долга, только если это прямо предусмотрено законом или договором. Кредитор по

1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.11.2016 г. № 306-ЭС16-12964 по делу № А49-14424/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-

ки Галицкой Раисы Васильевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституц. Суда РФ от 21 июня 2001 г. № 122-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

договору предъявил требования о взыскании процентов, в том числе за период с 1 августа 2016 г. В этой части иска истцу было отказано, и такое решение было поддержано и ВС РФ3. При этом уже действовали правила пункта 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 о том, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом № 42-ФЗ редакции, например, статья 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу, и пункта 6 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», указывающего, что судам надлежит иметь в виду, что, согласно пункту 2 статьи 422 ГК РФ, закон, принятый после заключения договора и устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, распространяет свое действие на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда в законе прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. В силу пункта 2 статьи 4 ГК РФ это правило применяется как к императивным, так и к диспозитивным нормам.

Тогда почему редакция статьи 317.1 ГК РФ, вступившая в силу с 1 июня 2015 г., не применяется к договорам, заключенным до 1 июня 2015 г., а новая редакция статьи 317.1 ГК РФ, вступившая в силу с 1 августа 2016 г., применяется к договорам, заключенным до этой даты?

Кроме того, применительно к исковой давности по требованиям, вытекающим из договора, ВС РФ занял аналогичную позицию: на часть срока исковой давности по договорным требованиям, который продолжается после вступления нового нормативно-правового акта в силу, действует уже новый акт. 13 сентября 2011 г. заказчик и исполнитель заключили договор на выполнение проектных и изыскательных работ. У заказчика перед исполнителем образовалась задолженность. С учетом подписанных актов сдачи-приемки выполненных ра-

3 Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2017 г. № 306-ЭС17-11128 по делу № А72-14467/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-сультантПлюс».

бот срок исковой давности по требованиям из этих актов истек 18 марта 2017 г. 31 марта 2017 г. стороны подписали акт сверки взаимных расчетов, подтверждающий долг. Иск исполнителя работ был предъявлен в суд 6 июня 2017 г. Таким образом, взаимный акт сверки был подписан по истечении срока исковой давности. 1 июня 2015 г. вступил в силу пункт 2 статьи 200 ГК РФ, допустивший течение срока исковой давности заново после признания должником в письменной форме суммы долга. Суд первой инстанции признал срок исковой давности неистекшим, но суды апелляционной и кассационной инстанций посчитали, что «к спорным отношениям не подлежат применению положения пункта 2 статьи 206 ГК РФ, поскольку право требования уплаты долга возникло у истца до вступления в силу Закона № 42-ФЗ, согласно пункту 2 статьи 2 которого положения ГК РФ (в редакции Закона № 42-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу названного Федерального закона».

ВС РФ, рассматривая данное дело, также подтвердил, что «положения новой редакции пункта 2 статьи 206 ГК РФ о возможном течении срока исковой давности заново после признания должником в письменной форме суммы долга, введены Законом № 42-ФЗ, вступившим в действие с 1июня 2015 г., и с учетом пункта 2 статьи 2 указанного закона применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу данного Федерального закона, если иное не предусмотрено данной статьей; по правоотношениям, возникшим до дня его вступления в силу, положения ГК РФ (в редакции названного закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу Закона № 42-ФЗ, если иное не предусмотрено названной статьей», традиционно, как по всем «темпоральным» спорам, сослался на пункт 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», согласно которому «положения ГК РФ в измененной Законом № 42-ФЗ редакции не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня

вступления его в силу (до 1 июня 2015 года)». При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией ГК РФ с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ); было указано также, что «названное разъяснение, основанное, прежде всего, на пункте 2 статьи 422 ГК РФ, направлено на обеспечение стабильности договоров, заключенных до соответствующего изменения гражданского законодательства: в отсутствие дополнительных волеизъявлений сторон о применении к их отношениям нового регулирования они подчиняются ранее действовавшей редакции ГК РФ», но при этом сделан следующий вывод: «Вместе с тем применительно к регулированию исковой давности это не исключает ни возможности заключения сторонами новых соглашений, подчиненных уже новому регулированию, ни права стороны в соответствии с законом и договором в одностороннем порядке своим волеизъявлением изменить режим своей обязанности в пользу другой стороны. Поэтому если сторона письменно в одностороннем порядке или в соглашении с другой стороной, подтвержденном в двустороннем документе, признает свой возникший из заключенного до 1 июня 2015 г. договора долг, исковая давность по которому не истекла на момент введения в действие Закона № 42-ФЗ, однако уже истекла к моменту такого признания долга, то к отношениям сторон подлежит применению пункт 2 статьи 206 ГК РФ»1.

Здесь также не вполне понятна логика суда: почему именно «применительно к исковой давности» по договору, заключенному до вступления в силу нового закона, подлежит перспективному действию новый закон? Особенно с учетом неоднократно повторяемой правовой позиции ВС РФ о том, что «исковая давность исчисляется в соответствии с действующим на момент совершения правонарушения правовым регулированием (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Феде-

1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.09.2019 г. по делу № 305-ЭС18-8747, А40-101877/2017. См. также постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа: от 13.10.2021 г. № Ф01-5519/2021 по делу № А43-38893/ 2020; от 20.09.2021 г. № Ф01-3876/2021 по делу № А82-919/2020 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-право-вой системы «КонсультантПлюс».

рации)»1. Очевидно, что правонарушение по неисполнению обязанности оплаты работ было совершено заказчиком до вступления в силу пункта 2 статьи 200 ГК РФ.

Безусловно, заказчик уже мог ознакомиться с новым нормативно-правовым актом и оценивать в свете нового закона свои действия по подписанию акта взаиморасчетов, но ведь и контрагент, допускающий просрочку исполнения договорного обязательства после вступления в силу нового закона, также мог ознакомиться с последним. Однако право требования ответственности за просрочку по договору подвергнуто ультраактивному действию старого закона, а материальное право на иск по договору - перспективному действию нового закона.

Из правовой позиции суда по поводу темпоральных правил «применительно к исковой давности» следует и другой важный вывод: после вступления в силу нового закона возможно изменение самими сторонами договора ультраактивного действия старого закона на перспективное действие нового закона в двух случаях.

Во-первых, путем заключения сторонами договора новых соглашений, подчиненных уже новому регулированию. Причем, как пояснял еще ВАС РФ, ссылка на возможное новое правовое регулирование может быть установлена и при заключении договора. Так, регулируемая арендная плата к договору, заключенному до вступления в силу федерального закона, устанавливающего такую плату, может применяться, «если стороны такого договора связали изменение размера арендной платы с изменением нормативных актов, подлежащих применению к их отношениям. Равным образом к договору аренды, заключенному до вступления в силу федерального закона, предусматривающего необходимость государственного регулирования арендной платы, подлежит применению данное регулирование, если арендодателю договором предоставлено право на изменение размера арендной платы в одностороннем порядке и соответствующее волеизъявление о применении к договору регулируемой арендной платы

1 Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ: от 10.09.2018 г. по делу № 305-ЭС18-7255, А40-20747/2012; от 30.09.2019 г. № 305-ЭС19-10079 по делу № А41-87043/2015 и др.

было сделано арендодателем и получено арендатором»2.

Во-вторых, посредством одностороннего волеизъявления одной стороны договора, сделанного в соответствии с законом и договором, по изменению режима своей обязанности в пользу другой стороны.

Для правильного применения ультраактивного действия закона важно различать правоотношения, возникающие из договоров, и правоотношения, хотя и связанные с ними, сопутствующие им, но не основанные на договоре. Так, в 2011 году решением суда на должника была возложена обязанность по исполнению обязательства в натуре. В 2017 году истец обратился в суд с заявлением о взыскании с должника за неисполнение названного решения суда судебной неустойки с 1 июня 2015 г. Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако суд апелляционной инстанции посчитал, что судебная неустойки в данном деле не может быть применена, поскольку на момент вынесения решения суда такая мера ответственности за неисполнение судебного акта, предусмотренная статьей 308.3 ГК РФ, не была введена. ВС РФ с такой позицией не согласился и указал, «что предметом рассмотрения являлась возможность присуждения судебной неустойки не за неисполнение договора, а на случай неисполнения публично-правового акта - вступившего в законную силу решения суда», поэтому «по заявлению кредитора на случай неисполнения указанного судебного решения может быть присуждена в его пользу денежная сумма в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ, и после названной даты независимо от того, когда был постановлен судебный акт»3. Из этой логики суда следует также вывод о том, что любые права и обязанности, вытекающие из договора, в том числе связанные с его неисполнением, независимо от того, когда имел место факт нарушения договора, должны подчиняться ультраактивному действию «старого» закона.

2 Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды: постановление Пленума ВАС РФ от 17 нояб. 2011 г. № 73 (ред. от 25.12.2013) (п. 16) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.

3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019) [Электронный ресурс]: утв. Президиумом Верхов. Суда РФ 25.12.2019 г. (п. 7). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Фактически, как в недоговорных, так и в договорных правоотношениях, утративший силу закон, по общему правилу, продолжает свое действие на реализацию отношения, возникшего до вступления в силу нового закона, а не на некие вновь возникающие права и обязанности внутри длящегося правоотношения. На наш взгляд, именно это имеет в виду и законодатель. К примеру, в пункте 14 статьи 34 ФЗ от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» прямо указано, что «отношения, связанные с реализацией положений заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона договоров ... регулируются Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона)»1.

Ультраактивность действия закона охватывает период с его возникновения до окончания реализации. Так, по уже упоминавшемуся нами делу, гражданка Ч. Г. В. в 1991 г. возвела садовый дом и хозяйственные постройки на земельном участке, является их собственницей. В 2016 году газоснабжающая организация предъявила иск о их сносе, поскольку эти объекты расположены в зоне минимально допустимых расстояний газопровода - отвода к газораспределительной станции. Отменяя принятые по делу акты, ВС РФ отметил, что, «принимая решение о сносе спорных строений на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», суд не принял во внимание, что данные нормы не действовали на момент возведения ... спорных строений в 1991 г. При этом названные правовые нормы не содержат указаний на придание им обратной силы»2. Но подчеркнем, что позиции судов

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3377.

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29.01.2019 г. № 9-КГ18-19 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы

«КонсультантПлюс».

при ответе на вопрос о том, какой закон следует применять при нормативном установлении новых прав и обязанностей, крайне неоднозначны.

Определенно можно утверждать лишь одно: во внедоговорных правоотношениях установленные законодателем новые права и обязанности субъектов правоотношения точно касаются субъектов уже существующих отношений, если им прямо придано обратное действие. К примеру, законодатель действие статьи 234 ГК РФ о новом праве приобретательной давности распространил и на случаи, когда владение имуществом началось до 1 января 1995 г. и продолжалось в момент введения в действие части первой ГК РФ3.

В договорных правоотношениях новые права и обязанности, установленные законодателем в новом законе, также касаются участников уже заключенных договоров, если им придано обратное действие. Так, статья 395 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2015 г. редакции не содержала запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если договором была предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства; в случае нарушения возникшего из договора денежного обязательства кредитор по своему усмотрению был вправе предъявить и требование о взыскании предусмотренной договором неустойки и (или) требование о взыскании процентов на основании статьи 395 ГК РФ. Таким образом, появившаяся в законодательстве с 1 июня 2015 г. пассивная обязанность кредитора не взыскивать проценты за пользование чужими денежными средствами, если договором предусмотрена неустойка, действует только перспективно и кредиторов по уже существующим договорам не касается.

Не сложилось единообразной практики по поводу темпорального действия закона на соглашения сторон, заключаемые в связи с договором, но после вступления в силу нового нормативно-правового акта.

3 О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (ст. 11) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3302.

Так, еще ВАС РФ пояснял, что все дополнительные соглашения к договору, заключенные после вступления в силу нового закона, должны соответствовать требованиям нового закона1.

В 2017 году ВС РФ сформулировал правовую позицию, согласно которой при заключении дополнительного соглашения у сторон договора возникают не права и обязанности, вытекающие из первоначального договорного правоотношения, а новое правоотношение, которое, в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ, должно соответствовать закону, действующему на момент его возникновения. Суть спора заключалась в том, что после заключения договора аренды государственного имущества (без проведения торгов) вступила в силу статьи 17.1 закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды, только если предшествующий договор был заключен по результатам торгов. Арендатор настаивал на реализации своего права на преимущественное заключение договора на новый срок в соответствии со статьей 621 ГК РФ, действовавшей на момент заключения договора, и полагал, что новые положения закона «О защите конкуренции» на его отношения с арендодателем не действуют, поскольку эти отношения возникли до вступления указанных положений в силу. ВС РФ признал такую позицию арендатора неосновательной2.

При анализе этого судебного дела в научной литературе был сделан вывод о том, что «в целях применения правил о действии закона во времени следует исходить из того, что новые отношения между сторонами договора возникают только в том случае, если они своим волеизъявлением меняют ранее достигнутые договоренности» [19, с. 46]. Но можно ли в таких случаях констатировать, что стороны поменяли свои ранее возникшие договоренности? Ведь, заключая договор, они исходили из действующего на тот момент правового режима, в том числе из наличия преимущественных прав. Не

1 Определение ВАС РФ от 16.01.2008 г. № 16810/07 по делу № А40-13447/07-7-109 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Определение ВС РФ от 30.06.2017 г. № 305-КГ17-2739 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

следует ли считать, что стороны, заключая договор, договорились также и о приобретении арендатором преимущественного права? Как верно замечено в литературе, наличие преимущественного права на продление договора аренды во многих случаях могло являться основной причиной заключения договора аренды, а арендатор, имея в виду преимущественное право, мог совершать определенные действия по улучшению арендованного имущества и т.п. [23, с. 16]. КС РФ отмечал, что отмена права, приобретенного в соответствии с ранее действовавшим законодательством и реализуемого в конкретных правоотношениях, несовместима с требованиями, вытекающими из статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 (часть 1), 55 (части 2 и 3) и 57 Конституции РФ3.

В целом именно преимущественное право на заключение договора, возникшее из договора, заключенного до вступления в силу нового закона, в наибольшей степени «темпо-рально пострадало» от правоприменительной практики4. Суды последовательно и многократно отказывались применять к такому договорному субъективному праву ультраактивное действие старого закона, указывая, например, что само по себе намерение арендатора продлить срок действия договора не свидетельствует о возникновении у арендодателя обязанности предоставить арендатору объект в аренду на новый срок5. Но в таких случаях речь идет не о неком не имеющем отношения к праву намерении лица, а о реализации дого-

3 По жалобе гражданина Спесивцева Юрия Ивановича на нарушение его конституционных прав положениями пункта «а» части первой статьи 12 и статьи 133.1 Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации»: определение Конституц. Суда РФ от 5 нояб. 2002 г. № 320-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 2.

4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.06.2017 г. № 305-КГ17-2739 по делу № А40-77121/2016; определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 г. № 301-КГ18-4882 по делу № А82-3876/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.09.2016 г. № Ф09-8322/16 по делу № А60-59926/ 2015. Определением Верховного Суда РФ от 23.01.2017 г. № 309-ЭС16-19309 отказано в передаче дела № А60-59926/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ворного субъективного права, которому всегда корреспондирует именно обязанность другого лица, а не свободная воля последнего исполнять ее или не исполнять.

Итак, суды считают, что ограничения, связанные с реализацией преимущественного права, распространяются на договоры, заключенные ранее вступления в силу таких ограничений.

Однако в 2020 году ВС РФ определил, что, например, ограничения, связанные с уступкой права требования по договору, не распространяются на уже заключенные договоры. 27 марта 2012 г. по результатам аукциона был заключен договор аренды земельного участка; 1 июня 2015 г. вступил в силу пункт 7 статьи 448 ГК РФ, запрещающий уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора1; 1 декабря 2015 г. был заключен договор уступки права требования (цессии) по указанному договору аренды. ВС РФ постановил, что «в данном случае договор аренды земельного участка заключен 27 марта 2012 г., то есть до вступления в силу пункта 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (01.06.2015), следовательно, на него не распространяются ограничения, введенные данной нормой»2.

Таким образом, вступившие в силу ограничения по уступке прав требования по договору не применяются к ранее заключенному договору, а вступившие в силу ограничения по преимущественному праву аренды почему-то применяются к ранее заключенному договору. Хотя, на наш взгляд, намного больше причин считать уступку прав требования по договору новым договорным правоотношением, особенно с учетом появления в них еще одного участника, чем дополнительные соглашения между теми же лицами к уже существующему договору.

1 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-ции.2015. № 10, ст. 1412.

2 Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2020 г. № 301-ЭС20-11668 по делу № А38-3697/2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Заключение

Существует три типа действия норм права во времени.

Перспективное и немедленное действия норм права содержательно совпадают.

Ретроактивным (обратным) действием могут обладать не только законы, но и подзаконные нормативные акты, которое придается им нормотворцем либо в самом акте, либо в акте о введении их в действие. По отношению к ретроактивности права у законодателя может быть три позиции: 1) полное запрещение ретроактивности; 2) безусловное допущение ретроактивности, если новый закон устраняет или смягчает юридическую ответственность или иным образом улучшает правовое положение граждан (в отраслях публичного права); 3) допущение ретроактивности при необходимости достижения соразмерности при соблюдении интересов общества и условий защиты основных прав личности; обеспечение баланса конституционно защищаемых ценностей; соблюдение сбалансированности и справедливости соответствующего правового регулирования (в отраслях частного права).

Ультраактивным действием обладает утративший силу нормативно-правовой акт, он действует на уже возникшие права и обязанности, вытекающие из правоотношения, возникшего до момента утраты актом силы. Сформулировать точный ответ на вопрос о том, что следует понимать под «правами и обязанностями, вытекающими из правоотношения, возникшего до утраты актом юридической силы, но возникшими после этой даты», не представляется возможным. С одной стороны, права и обязанности возникают с момента наступления всех необходимых юридических фактов (например, договорная обязанность по оплате возникает при наличии таких фактов: заключение договора + совершение контрагентом встречных действий + наступление срока платежа). С другой стороны, существует концепция о том, что права и обязанности возникают в момент возникновения правоотношения, а реализуются, осуществляются, исполняются позже. В первом случае, если последний юридический факт наступил после вступления в силу нового закона, на права и обязанности должен распространяться новый

закон, во втором - всегда старый закон. При этом суды применяют и тот и другой подходы, причем по аналогичным делам.

Логика в применении того или иного подхода к ультраактивности не прослеживается ни в договорных, ни во внедоговорных спорах: новые обязанности собственника не действуют, если их не было в законе в момент возникновения права собственности, при этом новые обязанности автора, если их не было в законе в момент создания и обнародования произведения, действуют; право на взыскание процентов, предусмотренное первоначальной редакцией статьи 317.1 ГК РФ, вступившей в силу с 1 июня 2015 г., не применяется к договорам, заключенным до 1 июня 2015 г., при этом это же право, предусмотренное новой редакцией статьи 317.1 ГК РФ, вступившей в силу с 1 августа 2016 г., применяется к договорам, заключенным до этой даты. Именно такая логически не прогнозируемая практика и создает правовую неопределенность и недоверие субъектов к праву.

С учетом сложившейся практики использования ультраактивности закона можно заключить: при вступлении нормативных правовых актов в силу законодателю не следует ограничиваться общей формулировкой о том, что «по отношениям, возникшим до вступления акта в силу, он действует на права и обязанности, возникшие после вступления его в силу», а как можно конкретнее указывать, о каких правах и обязанностях идет речь.

Библиографический список

1. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит., 1982. Т. 2. 360 с.

2. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени. Теория, законодательство, судебная практика. М.: Норма, 2004. 224 с.

3. Бахрах Д. Н. Конституция РФ, КоАП, УК, УПК, НК, ГК РФ о действии во времени норм, регулирующих юридическую ответственность // Таможенное дело. 2008. № 3. С. 15-21.

4. Беляева О. А. Ликбез по 44-ФЗ // Конкуренция и право. 2014. № 5. С. 58-60.

5. Бошно С. В. Обратная сила закона: общие правила и пределы допустимости // Юрист. 2008. № 5. С. 51-55.

6. Гаврилов Э. Действие во времени гражданского законодательства, касающегося ин-

теллектуальных прав // Хозяйство и право. 2012. № 5. С. 74-84.

7. Гаджиев Г. Принципы права и право из принципов // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2 (63). С. 22-45

8. Голубцов В. Г. Применение гражданского процессуального закона во времени // Вестник гражданского процесса. 2021. № 3. С. 132-152.

9. Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая. 2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Ершова Е. А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в России. М.: Статут, 2008. 668 с.

11. Карапетов А. Г. Законные проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 10. С. 154-176.

12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-практ. комментарий (постатейный) / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. 912 с.

13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (постатейный) / Н. А. Агеш-кина, Н. А. Баринов, Е. А. Бевзюк, М. А. Беляев, А. Б. Бельянская, Т. А. Бирюкова, Ю. Н. Вах-рушева, Я. С. Гришина, Р. Ю. Закиров, О. А. Кожевников, А. В. Копьев, Т. А. Куха-ренко, А. П. Морозов, С. Ю. Морозов, М. М. Серебренников, Е. Г. Шадрина. 2016 [Электронный ресурс]. Подготовлен для справ.-правовой системы «КонсультантПлюс», 2016.

14. Копылов Д. Г. Исключения из правила о направлении обязательного предложения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 12. С. 28-67.

15. Крашенинников П. В. Наследственное право. М.: Статут, 2018. 288 с.

16. Кузнецова О. А. Темпоральное действие актов, содержащих нормы гражданского права // Гражданский кодекс Российской Федерации: 25 лет действия / под ред. Б. М. Гонгало. Екатеринбург, 2019. С. 167-184.

17. Новоселова Л. А. О сфере действия статьи 422 Гражданского кодекса // Гражданское право современной России / сост. О. М. Козырь и А. Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 142-155.

18. Пресняков М. В. Конституционная концепция принципа справедливости / под ред. Г. Н. Комковой. М.: ДМК Пресс, 2009. 384 с.

19. Рассказова Н. Ю. Действие актов гражданского законодательства во времени // Арбитражные споры. 2019. № 2 (86). С. 31-52.

20. Российское гражданское право: учебник; в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2011. Т. 1. 958 с.

21. Тилле А. А. Время, пространство, закон. М.: Юрид. лит., 1956. 203 с.

22. Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. 602 с.

23. Уруков В. Н. Прекращение однажды приобретенного гражданского права: отдельные вопросы теории и практики // Вестник арбитражной практики. 2019.№ 4. С. 15-27.

24. Hegel's Philosophy of Right / translated with notes T. M. Knox. London: Oxford University Press, 1949. 383 p. (In Eng.).

25. Klatt M. Balancing Rights and Interests: Reconstructing the Asymmetry Thesis // Oxford Journal of Legal Studies. 2021. Vol. 41, Issue 2. Pp. 321-347. URL: 10. 1093/ojls/gqaa051. (In Eng.).

26. Schauer F. Law's Boundaries // Harvard Law Review. 2017. Vol. 130. Issue 9. Pp. 22342462. (In Eng.).

27. Bikelis S. Modeling the Patterns of Civil Confiscation: Balancing Effectiveness, Proportionality and the Right to Be Presumed Innocent // Baltic Journal of Law & Politics. 2020. Vol. 13, Issue 2. Pp. 24-48. DOI: 10.2478/bjlp-2020-0010. (In Eng.).

28. Fuller L. L. The Morality of Law. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1964. 202 p. (In Eng.).

29. Lee T. R., Mouritsen S. C. Judging Ordinary Meaning // The Yale Law Journal. 2018. Vol. 127. Issue 4. Pp. 788-879. (In Eng.).

References

1. Alekseev S. S. Obshchaya teoriya prava [General Theory of Law: in 2 vols.]. Moscow, 1982. Vol. 2. 360 p. (In Russ.).

2. Bakhrakh D. N. Deystvie norm prava vo vremeni. Teoriya, zakonodatel 'stvo, sudebnaya praktika [The Operation of Legal Norms in Time. Theory, Legislation, Judicial Practice]. Moscow, 2004. 224 p. (In Russ.).

3. Bakhrakh D. N. Konstitutsiya RF, KoAP, UK, UPK, NK, GK RF o deystvii vo vremeni norm, reguliruyushchikh yuridicheskuyu otvetstvennost ' [The Constitution of the Russian Federation, the Code of Administrative Offenses, the Criminal Code, the Code of Criminal Procedure, the Tax Code, the Civil Code of the Russian Federation on the Operation in Time of Norms Regulating Legal Liability]. Tamozhennoe delo - Customs Affairs. 2008. Issue 3. Pp. 15-21. (In Russ.).

4. Belyaeva O. A. Likbez po 44-FZ [Eliminating Illiteracy with Regard to 44-FZ]. Konku-rentsiya i pravo - Competition and Law. 2014. Issue 5. Pp. 58-60. (In Russ.).

5. Boshno S. V. Obratnaya sila zakona: obshchie pravila i predely dopustimosti [The Retroactive Force of Law: General Rules and Limits of Admissibility]. Yurist - Jurist. 2008. Issue 5. Pp. 51-55. (In Russ.).

6. Gavrilov E. Deystvie vo vremeni grazh-danskogo zakonodatel 'stva, kasayushchegosya intellektual'nykh prav [The Operation in Time of Civil Legislation Concerning Intellectual Property Rights]. Khozyaystvo i pravo - Economy and Law. 2012. Issue 5. Pp. 74-84. (In Russ.).

7. Gadzhiev G. Printsipy prava i pravo iz printsipov [Principles of Law and Law of Principles]. Sravnitel 'noe konstitutsionnoe obozrenie -Comparative Constitutional Review. 2008. Issue 2 (63). Pp. 22-45. (In Russ.).

8. Golubtsov V. G. Primenenie grazhdans-kogo protsessual 'nogo zakona vo vremeni [The Operation of Civil Procedural Law in Time]. Vestnik grazhdanskogo protsessa - Herald of Civil Procedure. 2021. Issue 3. Pp. 132-152. (In Russ.).

9. Grishaev S. P., Bogacheva T. V., Svit Yu. P. Postateynyy kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Chast' pervaya [Article-by-Article Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part One]. 2019. Access from the legal reference system 'ConsultantPlus'. (In Russ.).

10. Ershova E. A. Trudovye pravootnoshe-niya gosudarstvennykh grazhdanskikh i munitsip-al 'nyh sluzhashchikh v Rossii [Labor Relations of State Civil and Municipal Employees in Russia]. Moscow, 2008. 668 p. (In Russ.).

11. Karapetov A. G. Zakonnye protsenty v sootvetstvii so stat 'ey 317.1 GK RF [Legal Interest in Accordance with Article 317.1 of the Civil Code of the Russian Federation]. Vestnik ekonomi-

Гому6цоe B. r., Кузнецоeа O. A.

cheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federatsii - Herald of Economic Justice. 2015. Issue 10. Pp. 154176. (In Russ.).

12. Kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Chast' pervaya: uchebno-prakticheskiy kommentariy (postateynyy) [Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part One: Training and Practical Commentary (article-by-article)]. Ed. by A. P. Sergeev. Moscow, 2010. 912 p. (In Russ.).

13. Kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiskoy Federatsii. Chast ' pervaya ot 30 noyab-rya 1994 g. № 51-FZ (postateynyy) [Commentary on the Civil Code of the Russian Federation. Part One of November 30, 1994 No. 51-FZ (article-by-article)]. Authors: N. A. Ageshkina, N. A. Barinov, E. A. Bevzyuk, M. A. Belyaev, A. B. Bel'yan-skaya, T. A. Biryukova, Yu. N. Vakhrusheva, Ya. S. Grishina, R. Yu. Zakirov, O. A. Kozhevni-kov, A. V. Kop'ev, T. A. Kukharenko, A. P. Mo-rozov, S. Yu. Morozov, M. M. Serebrennikov, E. G. Shadrina. 2016. Prepared for the legal reference system 'ConsultantPlus'. (In Russ.).

14. Kopylov D. G. Isklyucheniya iz pravila o napravlenii obyazatel'nogo predlozheniya [Exceptions to the Mandatory Offer Rule]. Vestnik eko-nomicheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federatsii - Herald of Economic Justice. 2019. Issue 12. Pp. 28-67. (In Russ.).

15. Krasheninnikov P. V. Nasledstvennoe pravo [Inheritance Law]. Moscow, 2018. 288 p. (In Russ.).

16. Kuznetsova O. A. Temporal'noe deystvie aktov, soderzhashchikh normy grazhdanskogo prava [Temporal Operation of Acts Containing Civil Law Norms]. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii: 25 let deystviya [The Civil Code of the Russian Federation: 25 Years in Force]. Ed. by B. M. Gongalo. Yekaterinburg, 2019. Pp. 167-184. (In Russ.).

17. Novoselova L. A. O sfere deystviya stat'i 422 Grazhdanskogo kodeksa [On the Scope of Article 422 of the Civil Code]. Grazhdanskoe pravo sovremennoy Rossii [Civil Law of Modern Russia]. Comp. by O. M. Kozyr, A. L. Makovskiy. Moscow, 2008. Pp. 142-155. (In Russ.).

18. PresnyakovM. V. Konstitutsionnaya kont-sepstiya printsipa spravedlivosti [Constitutional Concept of the Principle of Justice]. Ed. by G. N. Komkova. Moscow, 2009. 384 p. (In Russ.).

19. Rasskazova N. Yu. Deystvie aktov grazhdanskogo zakonodatel 'stva vo vremeni [The Operation of Acts of Civil Legislation in Time]. Arbi-trazhnye spory - Commercial Disputes. 2019. Issue 2 (86). Pp. 31-52. (In Russ.).

20. Rossiyskoe grazhdanskoe pravo: uchebnik [Russian Civil Law: Textbook: in 2 vols.]. Ed. by E. A. Sukhanov. Moscow, 2011. Vol. 1. 958 p. (In Russ.).

21. Tille A. A. Vremya, prostranstvo, zakon [Time, Space, Law]. Moscow, 1956. 203 p. (In Russ.).

22. Tuzov D. O. Teoriya nedeystvitel'nosti sdelok: opyt rossiyskogo prava v kontekste evro-peyskoy pravovoy traditsii [The Theory of Invalidity of Transactions: the Experience of Russian Law in the Context of the European Legal Tradition]. Moscow, 2007. 602 p. (In Russ.).

23. Urukov V. N. Prekrashchenie odnazhdy priobretennogo grazhdanskogo prava: otdel'nye voprosy teorii i praktiki [Termination of a Once Acquired Civil Right: Some Issues of Theory and Practice]. Vestnik arbitrazhnoy praktiki - Bulletin of Commercial Court Practice. 2019. Issue 4. Pp. 15-27. (In Russ.).

24. Hegel's Philosophy of Right. Transl. by T. M. Knox. London: Oxford University Press, 1949. 383 p. (In Eng.).

25. Klatt M._ Balancing Rights and Interests: Reconstructing the Asymmetry Thesis. Oxford Journal of Legal Studies. 2021. Vol. 41. Issue 2. Pp. 321-347. Available at: 10.1093/ojls/gqaa051. (In Eng.).

26. Schauer F. Law's Boundaries. Harvard Law Review. 2017. Vol. 130. Issue 9. Pp. 24342462. (In Eng.).

27. Bikelis S. Modeling the Patterns of Civil Confiscation: Balancing Effectiveness, Proportionality and the Right to Be Presumed Innocent. Baltic Journal of Law & Politics. 2020. Vol. 13. Issue 2. Pp. 24-48. DOI: 10.2478/bjlp-2020-0010. (In Eng.).

28. Fuller L. L. The Morality of Law. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1964. 202 p. (In Eng.).

29. Lee T. R., Mouritsen S. C. Judging Ordinary Meaning. The Yale Law Journal. 2018. Vol. 127. Issue 4. Pp. 788-879. (In Eng.).

Информация об авторах:

В. Г. Голубцов, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермский государственный национальный исследовательский университет 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

ORCID: 0000-0003-3505-2348 ResearcherID: H-4690-2015

Статьи в БД «Scopus»/«Web of Science»: DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-474-483 DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-396-419 DOI: 10.17072/1995-4190-2019-45-484-513 DOI: 10.17072/1995-4190-2020-48-248-273

О. А. Кузнецова, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермский государственный национальный исследовательский университет 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 Профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермский институт ФСИН России 614012, Россия, г. Пермь, ул. Карпинского, 125

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Статьи в БД «Scopus» / «Web of Science»: DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540 DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177 DOI: 10.17072/1995-4190-2015-2-61-70 DOI: 10.17323/2072-8166.2017.1.42.58 DOI: 10.17072/1995-4190-2019-46-651-671 DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-787-803

About the authors:

V. G. Golubtsov

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russia

ORCID: 0000-0003-3505-2348 ResearcherlD: H-4690-2015

Articles in Scopus/Web of Science: DOI: 10.17072/1995-4190-2017-38-474-483 DOI: 10.17072/1995-4190-2018-41-396-419 DOI: 10.17072/1995-4190-2019-45-484-513 DOI: 10.17072/1995-4190-2020-48-248-273

O. A. Kuznetsova

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russia

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 125, Karpinskogo st., Perm, 614012, Russia

Articles in Scopus / Web of Science: DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540 DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177 DOI: 10.17072/1995-4190-2015-2-61-70 DOI: 10.17323/2072-8166.2017.1.42.58 DOI: 10.17072/1995-4190-2019-46-651-671 DOI: 10.17072/1995-4190-2020-50-787-803

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.