Научная статья на тему 'Субъекты наследственных правоотношений'

Субъекты наследственных правоотношений Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
5010
658
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
НАСЛЕДОВАНИЕ / СУБЪЕКТ / СУБЪЕКТ НАСЛЕДОВАНИЯ / ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБЪЕКТА НАСЛЕДОВАНИЯ / НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Орлова Яна Артуровна

Рассматривается правовая природа субъектов наследственных правоотношений. Определяется специфика субъектного состава в наследственных правоотношениях и решаются спорные вопросы, возникающие при определении правовой природы субъектов наследования. Проанализированы российское законодательство, научные исследования, сделаны выводы, которые имеют как теоретическое, так и практическое значение для очерченного вопроса.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Субъекты наследственных правоотношений»

УДК 347.651 Я. А. Орлова

СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Аннотация. Рассматривается правовая природа субъектов наследственных правоотношений. Определяется специфика субъектного состава в наследственных правоотношениях и решаются спорные вопросы, возникающие при определении правовой природы субъектов наследования. Проанализированы российское законодательство, научные исследования, сделаны выводы, которые имеют как теоретическое, так и практическое значение для очерченного вопроса.

Ключевые слова: наследование, субъект, субъект наследования, правовая природа субъекта наследования, наследственное правоотношение.

Каждый человек в этом мире рождается, живет и умирает. После его смерти все принадлежащие ему на момент смерти права и обязанности, если иное не предусмотрено, например, законом или завещанием, переходят к наследникам.

Наследственные отношения регулируются в России отечественными нормативно-правовыми актами. Однако законодательство в сфере наследования имеет пробелы. В частности, оно не устанавливает четкого порядка применения нотариусами норм иностранного законодательства, если завещателем (наследодателем) в завещании было избрано право государства, гражданином которого он был; слабо регулирует отношения, возникающие после смерти наследодателя по приобретению права на наследство ребенком, который был зачат после смерти отца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родился живым, и т.п.

Вместе с тем законодательство РФ в сфере наследования не является «каменным», поскольку новые общественные явления и процессы побуждают ученых к их исследованию, а субъектов законодательной инициативы - к внесению изменений в законодательство с целью его совершенствования. Таким образом, сегодня перед учеными, субъектами законодательной инициативы, а также заинтересованными лицами стоит задача по совершенствованию норм законодательства в сфере наследования, переориентации научных исследований на новые подходы к решению актуальных проблем в сфере обеспечения эффективных механизмов охраны и защиты наследственных отношений в нотариальном процессе, гражданском процессе и исполнительном процессе и т.п.

Актуальность темы статьи также подтверждается увеличением ежегодно в РФ гражданских дел по вопросам наследования и различным применением судами норм законодательства для урегулирования спора относительно однотипных наследственных отношений. Наследственные отношения требуют высокого уровня защиты, поскольку касаются имущественных и неимущественных прав, переходят к наследникам, а также в силу выполнения ими юридической обязанности в пределах, определенных законом и (или) завещанием. В связи с этим существует потребность в научно-практическом анализе наследственных правоотношений и разработке совершенных механизмов реализации этих отношений на практике.

Значимость регулирования наследственных отношений с развитием рыночных принципов и моделей (т.е. со значительным увеличением доли личного имущества по сравнению с имуществом государственным - процессами приватизации и т.д.) серьезно повышается. Необходима разработка новых моделей и подходов к регулированию наследственных прав, учет новых особенностей и обстоятельств.

И наследственное право как подотрасль права гражданского, становится одним из уникальных его компонентов. Взаимосвязь поколений, передача ценностей (причем не только материальных) от поколения к поколению - это одна из важных социальных функций наследственного права. С одной стороны, данная отрасль напрямую связана с такими явлениями, как традиции, обычаи, человеческие чувства, психология, с другой -требует четкого формального регулирования наследственных процессов.

Необходимо отметить, что ст. 35 Конституции РФ гарантирует защиту наследственных прав со стороны государства. Данное положение Конституции предполагает равенство в праве реализовывать свое наследственное право (оставлять наследство, вступать в права наследования, отказываться от него и т.д.) всем субъектам данных правоотношений, независимо от экономического, социального, этнического статуса, религиозной принадлежности и т.д.

Понятие «наследственные правоотношения» в Гражданском кодексе РФ не сформулировано, однако существование определенных прав и обязанностей, обусловленных законодательством, требует комплексного анализа их соотношения и взаимодействия. Поэтому для раскрытия этого понятия необходимо выяснить его элементный состав, а именно субъект, объект и содержание этих правоотношений.

Особого внимания заслуживает такой обязательный элемент любых правоотношений, как субъект (субъективный состав). Субъективный состав отражает правовой статус всех участников правоотношения, поэтому без его раскрытия невозможно должным образом охарактеризовать наследственные правоотношения. Раскрытие субъектного состава наследственного правоотношения позволит осуществить правовое толкование основного понятия «наследственные правоотношения» для дальнейшего исследования в области наследственного права. Кроме того, определение правового статуса субъектов наследования и круга лиц, к нему относящихся, остается достаточно дискуссионным и проблемным вопросом.

При определении правового статуса субъектов наследования прежде всего необходимо дефинировать понятие «субъекты правоотношений» в общем понимании. По мнению Ю. Н. Власова, субъектами правоотношений являются участники (стороны) правовых отношений, имеющих взаимные субъективные права и юридические обязанности. Учитывая эту трактовку, субъекты правоотношений (и наследник, и наследодатель), обладая определенной совокупностью таких прав и обязанностей, являются безусловными субъектами наследственных правоотношений [1, с. 18]. Подтверждая данное мнение, можно определить субъекта правоотношений как такого субъекта общественной жизни, который способен выступать участником правоотношений, носителем юридических прав и обязанностей.

Следует также выделять понятие «субъект права», которое является более обобщающим понятием и охватывает своим содержанием участников всех видов отношений, которые включены в предмет правового воздействия в целом, а также в предмет конкретной отрасли права.

Основываясь на изложенной позиции, необходимо раскрыть вопросы относительно круга лиц, которых можно отнести к субъектам наследования. Поскольку наследование по своей правовой природе является правоотношением, в котором участвуют два субъекта - праводатель и правопреемник, то при отсутствии праводательства не может быть и правопреемства, а соответственно, и наследственных правоотношений.

Кроме того, даже после физической смерти лица у него сохраняются отдельные права, например, право признания своего авторства, уважения к своей личности и т.п. Поэтому фактически определенные остатки правоспособности такого лица продолжают

действовать. В случае нарушения этого права праводателя уже его правопреемники (наследники) могут обратиться в соответствующие органы за защитой.

Учитывая этот анализ можно представить классификацию субъектов наследственного правоотношения. По нашему мнению, субъектов наследования можно классифицировать на таких, как:

1) наследодатель;

2) наследник;

3) другие вспомогательные субъекты, которых, в свою очередь, можно разделить на:

- тех, которые по закону или по распоряжению наследодателя содействуют в получении и сохранении наследственного права (нотариус, исполнитель завещания, другие органы власти или органы местного самоуправления и т.п.);

- тех, которые имеют имущественный интерес или получают общие имущественные права при наследовании наследниками имущества (кредиторы, должники наследодателя, отказополучатель и т.д.). Правовой статус таких вспомогательных субъектов и степень их участия в наследственных правоотношениях четко определяются законодательством, поэтому почти не вызывают дискуссий.

Зато правовой статус таких субъектов, как наследодатель и наследник, подлежит более детальному изучению и раскрытию.

Одним из важнейших институтов гражданского права является институт наследственного права, который сосредотачивает в себе совокупность норм, призванных юридически обеспечивать преемственность в правах и обязанностях физического лица -наследодателя. В последние годы значение наследственного права как регулятора механизма правопреемства вызвано прежде всего увеличением количества объектов, которые могут находиться в собственности физического лица, а затем переходить по наследству в случае наступления юридического факта - смерти физического лица. Все вышеизложенное свидетельствует о растущем интересе к правовому регулированию наследственных отношений.

Гражданский кодекс РФ изменил подход к волеизъявлению завещателя и по-другому очертил его место в наследственных отношениях, а также закрепил легальное определение завещания. В соответствии со ст. 1118 ГК РФ завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти [1]. Эту юридическую категорию необходимо рассматривать в двух аспектах:

1) объективном - это совокупность юридических норм, которые предоставляют определенному лицу возможность распорядиться своим имуществом на случай своей смерти;

2) субъективном - это установленная законом возможность определенного лица составлять завещание. Итак, составление завещания - это не обязанность вышеназванного лица, а его право [2, с. 77].

В юридической науке лицо, имеющее право на завещание, принято называть завещателем. По ГК РФ право на завещание имеет физическое лицо с наследственной гражданской дееспособностью на момент составления завещания, а не до или после совершения этого деяния. Как известно, полную гражданскую дееспособность приобретает физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия). Однако существуют определенные исключения из этого правила. В частности, носителями полной гражданской дееспособности, кроме совершеннолетнего физического лица, могут стать:

- несовершеннолетнее физическое лицо, зарегистрировавшее брак (ст. 21 ГК РФ);

- физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и работающее по трудовому договору, т.е. эмансипированное лицо (ст. 27 ГК РФ);

- физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и занимающееся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Мнение о том, что право на завещание имеет несовершеннолетнее лицо, которое в установленном порядке получило полную гражданскую дееспособность, достаточно четко выражено в Гражданском кодексе РФ и определениях Верховного суда.

Достаточно дискуссионным остается вопрос определения правового статуса как наследника нерожденного ребенка, зачатого при жизни наследодателя. В соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (ст. 530), в число наследников по закону включались дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Однако возможность составлять завещание на такого ребенка отсутствовала. Сегодня эта проблема решается принципиально иначе: наследниками по завещанию и закону могут быть лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти. Семейный кодекс РФ предусматривает, что, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Итак, эта норма распространяет свое действие не только на детей наследодателя, которые прямо происходят от него, но и на любых других родственников или других лиц, в пользу которых наследодатель как завещатель может составить завещание. На сегодня при наследовании по закону зачатый, однако еще не родившийся ребенок, происходящий от наследодателя, признается наследником первой очереди. Кроме того, если завещание составлено в пользу такого ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками возможно только после рождения этого ребенка. Основное условие о призвании к наследованию при этом - рождение ребенка живым.

Возникает вопрос об установлении правового статуса такого субъекта наследования. Обычно правоспособность наступает только с момента рождения, однако при этом законодателем признано право лица, которое еще не существует. По нашему мнению, для определения правового статуса такого наследопринимателя стоит исходить опять-таки из особенностей наследственных правоотношений. Как и личность наследодателя, еще не родившийся ребенок не существует в физическом плане, однако юридически уже имеет «потенциальную правоспособность» на случай рождения его живым. Вновь подтверждается тезис о том, что физическое существование лица не является обязательным фактором для возникновения или продолжения существования у него определенных прав.

Так, существование правоспособности не следует смешивать с защитой законом прав и интересов лица. Такая защита может быть предоставлена и тогда, когда лицо фактически еще/уже физически не существует, однако защита их интересов и прав будет осуществляться.

Аналогичные нормы присутствуют в ряде законодательств зарубежных стран, таких как Швеция, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и др. А по законодательству Германии лицо, которое еще не родилось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается родившимся до открытия наследства (ст. 1923 Немецкого Гражданского Уложения).

Итак, эта норма приравнивает такого ребенка к лицам, которые уже родились и имеют гражданскую правоспособность.

По-разному в гражданско-правовой литературе освещается также вопрос о возможности составления завещания частично дееспособным лицом и лицом, которое по решению суда ограничено в дееспособности.

Одни ученые вообще исключают возможность составления завещания такими лицами, другие же допускают. Так, В. Ю. Чуйкова считает, что поскольку «право завещать» является составляющей понятия «распоряжение», то несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют завещательную дееспособность относительно конкретно определенного имущества, а именно: денег, источником которых является их личный заработок или стипендия, а также гонорары автора объектов интеллектуальной собственности [3, с. 10]. Ю. А. Заика отмечает, что нельзя считать оправданным лишение права на составление завещания лиц, ограниченных в дееспособности по решению суда, поскольку составлением завещания ограниченно дееспособный не ухудшает имущественное положение своих близких [4, с. 85].

Отечественное законодательство регламентирует, что завещатель должен быть дееспособным на момент составления завещания. Потеря дееспособности завещателем после составления завещания не влияет на действительность завещания.

Право на завещание осуществляется завещателем лично. Однако ГК РФ не запрещает составление так называемого общего завещания. Так, в соответствие с изменениями в ГК РФ, действующими с июня 2019 г., супруги вправе составить общее завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности (п. 4 ст. 118 ГК РФ). Следует согласиться, что здесь имеет место согласование свободы, т.е. личное волеизъявление каждого из супругов «сливается» в одно волеизъявление.

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что наследодателями могут быть не все участники гражданско-правовых отношений, а только те из них, которые относятся к физическим лицам и имеют полную гражданскую дееспособность в момент составления завещания. На законодательном уровне прямо предусмотрено, что завещание -это устное распоряжение физического лица на случай его смерти. Итак, наследодателями не могут быть государство, юридические лица, муниципальные образования, иностранные государства, другие субъекты публичного права. Также несколько физических лиц, кроме супругов, не имеют права совместно сделать завещание.

Библиографический список

1. Блинков, О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону / О. Е. Блинков // Наследственное право. - 2014. - № 4. - С. 6.

2. Васильченко, В. Разработка теории наследственного договора на современном этапе / В. Васильченко // Вестник прокуратуры. - 2013. - № 11. - С. 68-73.

3. Ильина, О. В. Социально-правовые аспекты проявления коррупции в условиях российской действительности / О. В. Ильина // Российская юстиция. - 2018. - № 9. - С. 42-44.

4. Кухарев, O. Е. Наследственное право : учеб. пособие / O. Е. Кухарев. - Москва : Правовое единство, 2018. - 327 с.

Орлова Яна Артуровна, магистр, кафедра частного и публичного права, Пензенский государственный университет.

E-mail: огlоwау4nа@уаndех.гu Образец цитирования:

Орлова, Я. А. Субъекты наследственных правоотношений / Я. А. Орлова // Вестник Пензенского государственного университета. - 2019. - № 3 (27). - С. 44-48.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.