Научная статья на тему 'Сравнительный анализ основных положений авторского и патентного права'

Сравнительный анализ основных положений авторского и патентного права Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
3806
262
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Кравцова Ю. Ю., Масленникова Э. Ф.

Приводится анализ основных положений авторского и патент- ного права с учетом норм и правил, которые начнут свое действие с 1 января 2008 года. Рассматриваются круг объектов, подпадающих под их защиту, условия возникновения охраны, круг авторских право- мочий, понятия служебных произведений, служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов и сроки действия исключительного права.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Кравцова Ю. Ю., Масленникова Э. Ф.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Сравнительный анализ основных положений авторского и патентного права»

УДК 608

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АВТОРСКОГО И ПАТЕНТНОГО ПРАВА Ю.Ю. Кравцова, Дальрыбвтуз; Э.Ф. Масленникова, ИБМ ДВО РАН, Владивосток

Приводится анализ основных положений авторского и патентного права с учетом норм и правил, которые начнут свое действие с 1 января 2008 года. Рассматриваются круг объектов, подпадающих под их защиту, условия возникновения охраны, круг авторских правомочий, понятия служебных произведений, служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов и сроки действия исключительного права.

18 декабря 2006 г. Президентом РФ подписан Федеральный закон № 230-Ф3 «Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая» (далее ГК 4 часть) [1]. Эта часть, включающая статьи с 1225 по 1551, рассматривает права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Вступит она в действие с

1 января 2008 г. В связи с этим в 20 законов, действующих на территории РФ, вносятся изменения, и, кроме того, заканчивается юридическая жизнь частично или полностью 58 нормативно-правовых актов, в том числе основных законов, согласно которым сегодня охраняются объекты интеллектуальной собственности: Патентный закон РФ, законы РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и «О селекционных достижениях» [2].

Таким образом, объекты интеллектуальной собственности с 1 января 2008 г. будут охраняться и защищаться на основе 4-й части ' ГК РФ. Плохо это или хорошо? Мнения ведущих юристов и специалистов в области охраны интеллектуальной собственности неоднозначны. Так, первый вице-премьер Дмитрий Медведев на заседании Госдумы при рассмотрении в первом чтении четвертой части Кодекса сказал «Принятие четвертой части Гражданского кодекса и завершение кодификации гражданского законодательства - это фундаментальное событие в российском правотворчестве. Это такое событие, которое по своему значению сопоставимо только с принятием Конституции страны». А вот специалисты в области патентного права А. Сергеев [3] и другие [4-7] отметили ряд недостатков проекта, многие из которых, к сожалению, остались в принятом законодательном акте. В настоящее время по прошествии 13 лет практики применения с начала введения первых российских законов в области интеллектуальной

собственности правообладатели только начали разбираться в законодательстве о правах на интеллектуальную собственность. В нашем университете за эти годы была введена дисциплина «Охрана интеллектуальной собственности». Мы вели семинары и лекции для широкого круга специалистов, работающих с объектами патентного и авторского права. Сегодня на пороге вступления России в ВТО подготовка высококвалифицированного специалиста, знающего основы интеллектуальной собственности, относится к первостепенной задаче высшей школы. Будущий специалист: руководитель любого ранга, научный работник, конструктор, технолог должен обладать знаниями в области авторского и патентного права и осознавать необходимость правовой защиты интеллектуальной собственности. Отмена основных законов интеллектуальной собственности и введение четвертой части ГК неизбежно приведут к серьезным трудностям с толкованием новых законодательных норм не только для авторов и правообладателей, но и специалистов в области интеллектуальной собственности, в частности патентоведов, патентных поверенных.

В статье 1225 ГК приведен исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальной собственности), которым предоставляется правовая охрана:

- произведения науки, литературы и искусства;

- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

- базы данных;

- исполнения;

- фонограммы;

- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

- изобретения;

- полезные модели;

- промышленные образцы;

2 - селекционные достижения;

- топологии интегральных микросхем;

- секреты производства (ноу-хау);

- фирменные наименования;

- товарные знаки и знаки обслуживания;

- наименования мест происхождения товаров;

- коммерческие обозначения.

Следует отметить, что ГК в большей степени оперирует понятием «результаты интеллектуальной деятельности», и всего лишь один раз в п. 2 ст. 1225 использует термин «интеллектуальная собственность», широко применяемый в настоящее время внутри страны и в международной практике. Новый термин непонятен для простых

участников гражданского оборота и потребует дополнительных разъяснений.

Настоящая статья не ставит своей задачей охарактеризовать все вышеперечисленные объекты, так как в рамках одной статьи сделать это сложно, поэтому остановимся только на объектах патентного права (изобретения, полезные модели и промышленные образцы), на которые до 1 января 2008 г. распространяется действие Патентного закона РФ [8], и объектах авторского права (произведения науки, литературы и искусства), подпадающие пока под действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» [9].

В связи с тем что данная статья пишется в период, когда продолжают действовать вышеупомянутые нормативные акты, но уже принят новый законодательный акт и, возможно, к моменту ее опубликования, он будет основным, будем вести сравнительный анализ, основываясь на нормах ГК 4-й части, выделяя новеллы, вводимые новым законодательным актом по сравнению с ныне действующими нормативными актами.

Сравнительный анализ начнем с объектов, подпадающих под действие патентного и авторского права.

Объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения и способа его выражения. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения (ст. 1259 ГК).

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам,

з принципам гуманности и морали (пункт 4 ст.1345).

Исключение из охраны патентным правом объектов, упомянутых под цифрами 1 -3, введено ГК впервые.

Изобретениями признаются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). При этом изобретение обязательно должно соответствовать трем критериям патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и

промышленная применимость (ст. 1350 ГК).

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Критерии патентоспособности полезной модели - новизна и промышленная применимость (ст. 1351 ГК).

В качестве промышленного образца охраняется художественноконструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов (ст. 1352 ГК).

Что необходимо сделать, чтобы указанные объекты охранялись?

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в федеральном органе исполнительной власти (Роспатенте) (ст. 1262 ГК).

Следует помнить, что основное требование для возникновения охраны по авторскому праву является существование произведения в какой-либо объективной форме. Это может быть письменная, устная форма (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), изображение, звуко- или видеозаписи, объемно-пространственная форма. Охраняются как обнародованные, так и необнародованные произведения.

Для возникновения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец напротив обязательна государственная регистрация соответствующих изобретений, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или

4 промышленный образец.

Патент удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ст. 1228 ГК). А согласно ст. 1226 ГК на результаты интеллектуальной деятельности Кодексом признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом и личные неимущественные права, а также иные права (право следования, право доступа и другие). Поэтому считаю, что рассмотрение прав, которыми законодатель наделяет авторов

объектов патентного и авторского права в данной статье не только уместно, но познавательно для читателя.

Автору произведения принадлежат следующие права (ст. 1255 ГК):

1) право авторства;

2) право автора на имя;

3)право на неприкосновенность произведения;

4) право на обнародование произведения;

5) право на отзыв;

6) исключительное право на произведение;

7) право на вознаграждение за использование служебного произведения;

8) право следования;

9) право доступа к произведениям изобразительного искусства;

Первые пять прав, так же как и в действующем законодательстве,

признаются личными неимущественными правами автора.

Право авторства - это право признаваться, считаться автором произведения. Право авторства является закреплением и правовым отражением фактической работы автора по созданию произведения. Опираясь на право авторства, а не какое-либо иное правомочие, автор требует восстановления справедливости в случае присвоения авторства другим лицом (плагиат) или если авторство приписывается другим лицам.

Право на имя - это право на способ указания имени автора при использовании произведения. Закон упоминает о трех возможных способах указания имени: подлинное имя, вымышленное имя

(псевдоним), без обозначения имени (анонимно). Авторское право на имя не совпадает с правом на авторство, а также не совпадает с общегражданским правом на имя, принадлежащим любому физическому лицу. Порядок проставления имен соавторов определяется соглашением соавторов и должен соблюдаться пользователями как одно из проявлений авторского права на имя.

Право авторства и право на имя неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему '"исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права пользования произведением. Отказ от этих прав ничтожен

(п.1, ст. 1265 ГК). Нововведением Кодекса является то, что если произведение используется под псевдонимом или анонимно, то представителем автора считается издатель. Он вправе защищать права автора и обеспечивать их осуществление, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве (п.2, ст. 1265 ГК).

Право на неприкосновенность произведения - это право является новым относительно действующего законодательства, но по своему содержанию оно близко к ныне действующему «праву на защиту репутации». Сущность его такова. Не допускается без согласия автора

внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Извращение, искажение или иное изменение произведения, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации (ст.1266 ГК).

Право на обнародование - четвертое личное неимущественное авторское правомочие. Обнародовать произведение - значит обеспечить доступ к произведению третьих лиц. Произведение считается обнародованным, если действия по обеспечению доступа к произведению широкого круга лиц осуществлены с согласия автора (или самим автором и по его воли).

Право на отзыв - это отказ от ранее принятого автором решения

об обнародовании произведения, пересмотр такого решения. Это право является частью правомочия автора на обнародование произведения. Право на отзыв может быть реализовано в любое время после того, как автор дал разрешение на обнародование своего произведения.

Следует различать две ситуации. Первая, когда автор дал согласие на обнародование, но оно еще не было обнародовано. В этом случае автор должен сообщить своему партнеру по договору, что он отказывается от данного им ранее согласия на обнародование произведения. При этом никакого публичного заявления со стороны автора не требуется. Естественно, автор обязан будет возместить убытки, если они возникли у партнера, а также уплатить неустойку, предусмотренную договором.

Вторая ситуация складывается тогда, когда произведение уже было обнародовано. В таком случае для отзыва требуется публичное оповещение. Оно необходимо, чтобы прекратить бездоговорное использование произведения. В этом случае автор обязан возместить убытки своим договорным партнерам и вправе изъять из обращения экземпляры произведения (ст. 1269 ГК).

™ Однако право на отзыв не может быть применено автором, если произведение является служебным и к произведениям, вошедшим в состав сложного объекта, а также к программам для ЭВМ.

Исключительное право на произведение. В ГК данное право, как и в ныне действующем законодательстве, относится к имущественному праву, хотя ссылка на его имущественный характер приводится в ГК только один раз в ст. 1226.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (ст. 1270 ГК). Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без таковой считается, в частности:

1) воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения;

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, например, дарение, мена;

3) публичный показ произведения, т.е. любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;

5) прокат оригинала или экземпляра произведения. В отличие от действующего законодательства это право получает самостоятельное значение;

6) публичное исполнение произведения, т.е. представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств

(радио, телевидения и иных технических средств), а также показ

7 аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;

7) сообщение в эфир, т.е. сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия

публикой. При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия;

8) сообщение по кабелю, т.е. сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия;

9) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, т.е. внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Следует отметить, что в действующем законодательстве перевод программы ЭВМ на другой машинный язык не считалось переводом в смысле авторского права;

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из

любого места и в любое время по собственному выбору (доведение

8 до всеобщего сведения).

Отрадно отметить, что в пункте 3 ст. 1270 законодатель подчеркивает, что практическое применение положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение, не является использованием произведения применительно к вышеуказанным способам, за исключением практической реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садовопаркового проекта. Это положение применяется и в настоящее время, исходя из толкования норм закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», но в виде прямого указания в законе отсутствует, что зачастую приводит правообладателей к неправильному выбору способа охраны своего произведения (авторским или патентным правом).

Правообладателю следует помнить, что авторское право охраняет только оболочку, порядок изложения материала в произведении, его язык, но не распространяется на содержание. Это подтверждается положением, прописанным в законе, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования (пункт 5 ст.1259 ГК).

К иным авторским правам законодатель относит право доступа и права следования. Эти права не являются нововведениями, они имеются и в действующем законодательстве, однако в них внесены небольшие изменения.

Право доступа заключается в том, что автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения. При этом от собственника оригинала произведения нельзя требовать доставки произведения автору (ст. 1292 ГК).

Право следования означает, что в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная подобная организация, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи. Размер процентных отчислений, а также условия и порядок их выплаты определяются Правительством Российской Федерации (ст. 1293 ГК), хотя в действующем законодательстве этот процент определен.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца по сравнению с автором произведения обладает менее широким кругом прав. Это следующие права:

1) право авторства;

2) право на имя;

3) право на получение патента;

^ 4) право на вознаграждение за использование служебного

изобретения, полезной модели или промышленного образца;

5) исключительное право.

Право авторства - это право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца. Оно неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен (ст. 1356 ГК).

Право авторства тесно связано с правом на имя, которое состоит в обеспеченной законом возможности автора требовать, чтобы его имя упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте. В Кодексе напрямую об этом праве не говорится, но, анализируя содержание

статей 1385 и 1394, в которых говорится о том, что автор имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о заявке на изобретение или при публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, можно об этом праве говорить. Кто бы не выступал в качестве заявителя, имя действительного автора обязательно указывается при подаче заявки на выдачу патента, а также на самом патенте. Право выступать под псевдонимом авторам изобретений, полезных моделей или промышленных образцов ГК в отличие от авторов произведений не предоставляет.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Это право может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору (ст. 1357 ГК).

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец заключается в том, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1358 ГК).

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных вышеупомянутым подпунктом 1, в отношении продукта, полученного непосредственно

о запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных вышеупомянутым подпунктом 2, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в

независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа вышеуказанных действий.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (ст. 1358 ГК).

Особенно хотелось бы остановиться на служебных произведениях, служебных изобретениях, служебных полезных моделях и служебных промышленных образцах.

Нормы относительно отношений данных объектов, заложенные в ГК, претерпели значительные изменения по сравнению с действующим законодательством.

Так, согласно ст. 1295 ГК произведение считается служебным, если оно создано в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. А согласно закону РФ «Об авторском праве и смежных правах» служебным произведением считается произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания.

Авторские права на служебное произведение науки, литературы или искусства принадлежат автору.

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

В соответствии с действующим законодательством, которое права на использование служебных произведений передавало работодателю на весь срок действия авторского права, нормы ГК ограничивают это право (пункт 2 ст. 1295).

Так, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение,

1 не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору.

Если работодатель в трехлетний срок начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок.

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в

случае спора - судом. В случае, когда исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается.

Работодатель может при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Очень интересным является введение в ГК нормы, изложенной в пункте 5 ст. 1370. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретения, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику.

При рассмотрении круга авторских правомочий по патентному и

2 авторскому праву в данной статье указывалось «право на вознаграждение за использование служебных произведений и служебных объектов патентного права». О праве на вознаграждение говорится и в действующих законах. Однако закон об авторском праве не возражал относительно вознаграждения авторам служебных произведений, но в то же время не обязывал его выплачивать, тогда, как патентный закон обязывал выплачивать вознаграждение авторам. Анализируя нормы ГК, изложенные в ст. 1295, я надеюсь, что они будут трактоваться в пользу авторов произведений.

Хотелось бы также остановиться на сроках действия исключительного права на объекты авторского и патентного права. Если сроки действия авторского права изменений не претерпели, то

сроки действия патента на полезную модель и промышленный образец изменились.

По общему принципу исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти. Личные неимущественные права, в частности право на авторство, право на имя, на неприкосновенность произведения действуют бессрочно.

В соответствии с Кодексом (ст.1363) патент на изобретение действует 20 лет со дня подачи заявки на выдачу патента. Если изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется специальное разрешение, то срок действия патента может быть продлен на 5 лет. Патент на полезную модель будет действовать в течение 10 лет (сегодня - 5 лет), с возможностью продления на 3 года. Патент на промышленный образец будет действовать в течение 15 лет (по Патентному закону РФ - 10 лет), законодательством предусмотрена возможность продления, но не более чем на 10 лет (пункт 3 ст. 1363), а Патентным законом сегодня предусмотрена возможность продления только на 5 лет.

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4. Федеральный закон № 230-ФЗ // Рос. газета. 22 декабря 2006 г. № 289. С. 25-34.

2. Федеральный закон РФ «О введении в действие части четвертой гражданского кодекса РФ» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. // Рос. газета. 22 декабря 2006 г. № 289. С. 34, 39.

3. Сергеев А. Заключение на проект части четвертой Гражданского кодекса РФ, ИС. Авторское право и смежные права. 2006. № 7. С. 4-12.

4. Городов О. Дискуссионные положения проекта части четвертой Гражданского кодекса РФ. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2006. № 7. С. 76-84.

5. Буч Ю.И. Мы только в начале пути. Патенты и лицензии. 2006.

3 № 6. С. 3-7.

6. Воробьев Е. О кодификации права интеллектуальной собственности, ИС. Авторское право и смежные права. 2006. № 7. С. 13-20.

7. Рыбников А. Проект части четвертой Гражданского кодекса РФ: мнение общества по коллективному правлению, ИС. Авторское право и смежные права. 2006. № 7. С. 21-24.

8. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 5318-1, М.: ГроссМедиа, 2005. 40 с.

9. Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5352-1. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. 40 с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.