Вестник Омского университета. Серия «Право». 2007. № 4 (J3). С. 70-8J. © Е.Л. Невзгодина, 2007
УДК 347
НОВЕЛЛЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА ПО ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.Л. НЕВЗГОДИНА
Анализируются новеллы наследственного права в ГК РФ.
Innovations of succession law in Civil Code of Russian Federation are analyzed.
В сравнении с соответствующим разделом VII «Наследственное право» Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. раздел ГК РФ увеличился по количеству статей (соответственно 35 и 76, включенных в пять глав) и изменился по содержанию.
Анализ содержания указанного раздела позволяет выделить и обозначить следующие основные новеллы действующего законодательства.
1. Прежде всего подвергся ревизии принцип «универсальности» наследственного правопреемства (ст. 1110 ГК РФ).
Если ранее принцип универсальности распространялся на все наследство, независимо от оснований наследования отдельных его частей (например, принятие наследства по закону предполагало обязательность принятия наследства и по завещанию и наоборот - не допускалось принятие наследства по завещанию и отказ от наследства по закону и т. п.), то в действующем законодательстве специально предусмотрено, что в случае призвания наследника к наследованию по нескольким основаниям (по закону или по завещанию, по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии, в результате направленного отказа от наследства и др.) он вправе принять наследство как по всем, так и по одному или нескольким основаниям.
2. Впервые на законодательном уровне закреплено давно применяемое правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), считаются умершими одновременно. Они не наследуют друг после друга ни по закону, ни по завеща-
нию. Наследство открывается после каждого из них, и к наследству призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК РФ).
Это правило применяется и тогда, когда момент смерти каждого из таких лиц точно установить нельзя (например, смерь в результате авиакатастрофы), и тогда, когда лица умерли в разное время, но в пределах одних суток (например, при дорожно-транспортном происшествии).
3. Существенно расширен круг наследников по закону. Причем если граждане могут наследовать и по закону, и по завещанию, то среди других субъектов гражданского права по закону может наследовать выморочное имущество только Российская Федерация как субъект гражданского права.
Состав наследников, которые могут призываться к наследованию по завещанию, не ограничен. Однако в ст. 1116 ГК РФ допущена явная погрешность: в ней указано, что к наследованию могут призываться юридические лица, которые существуют на день открытия наследства. Придется на практике толковать эту статью распространительно: ведь очевидно, что её положения относятся к названным в этой статье публично-правовым образованиям.
Расширение круга наследников по закону в принципе нельзя не приветствовать, особенно в условиях России, где граждане в основном юридически неграмотны и не слишком пока озабочены составлением завещаний, однако на практике во многих случаях вызовет существенные трудности установление факта родственных отношений в условиях, когда
документами такой факт подтвердить будет не всегда возможно. Соответственно, увеличится количество такого рода дел в судах. Не исключены и злоупотребления, ведь судам придется решать вопрос в основном по свидетельским показаниям.
4. В ГК РФ специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (ст. 1118), т. е. путем односторонней сделки, которая в отличие от всех других сделок создает права и обязанности только после смерти завещателя. При жизни завещателя завещание не имеет никакой юридической силы, не может быть оспорено заинтересованными лицами.
Думаю, что напрасно ГК РФ (как, впрочем, и ранее действовавшее законодательство) лишил права оставлять завещания лиц, ограниченных в дееспособности по суду. Достаточно было бы признать их завещания оспоримыми, чтобы суд мог их оставить в силе, если они вполне разумные (например, завещание в пользу сына от первого брака).
5. В новом Кодексе существенно расширено право подназначения наследников. Если по ранее действовавшему законодательству допускалось подназначение наследника только к наследнику по завещанию и лишь на случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства или не примет его, то согласно новому ГК РФ подназначить наследника можно и к наследнику по закону, причем на любой случай непринятия им наследства, т. е. если наследник умрет до открытия наследства, или одновременно с завещателем, или после открытия наследства, не успев его принять, или не примет наследство по другим причинам, откажется от него, или будет отстранен от наследства как недостойный (ст. 1121).
При подназначении наследника в завещании, если основания для призвания к наследству подназначенного наследника в завещании специально не указаны, он призывается к наследованию, если назначенный наследник или наследник по закону не примет наследство также по любому основанию.
6. Гражданский кодекс РФ урегулировал довольно распространенные случаи, когда по
завещанию конкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи, т. е. такой, которая не может быть разделена в натуре (например, квартира со смежными комнатами или просто однокомнатная, или автомобиль). Такая вещь считается завещанной в долях, которые определяются соразмерно стоимости каждой части.
Но важно то, что воля завещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней может определяться порядок пользования такой вещью. По желанию наследников порядок пользования указывается в свидетельстве о праве на наследство, а если речь идет о недвижимом имуществе (например, о квартире), то порядок пользования регистрируется вместе с регистрацией права собственности в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В случае спора между наследниками размер долей и порядок пользования неделимой вещью определяются судом (ст. 1122 ГК РФ).
7. В новом ГК существенно расширено право включения в завещание завещательного отказа. Новое заключается в том, что теперь завещательный отказ может быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В последнем случае содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.
Кроме того, допускается подназначение другого отказополучателя на случай, если основной отказополучатель умрет до открытия наследства, или одновременно с наследодателем, или откажется от принятия завещательного отказа, либо будет лишен права на завещательный отказ по мотивам недос-тойности (т. е. в соответствии с п. 5 ст. 1117 ГК РФ). Это важно, поскольку право отказополучателя не переходит по наследству (т. е. здесь нет наследственной трансмиссии).
Новеллой является и то, что установлен срок, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследника исполнения завещательного отказа.
Этот срок равен трем годам со дня открытия наследства и является пресекательным, т. е. по его истечении отказополучатель лишается права требовать исполнения, и на-
следник тем самым освобождается от соответствующей обязанности.
Когда по завещанию подназначен другой отказополучатель, для него трехлетний срок на предъявление требования начинается с момента отпадения основного отказополучателя.
Право на получение завещательного отказа - личное право, оно не может перейти к другим лицам. Поэтому если отказополучатель умер, не воспользовавшись своим правом, его наследники не вправе потребовать исполнения завещательного отказа в их пользу (ст. 1137, 1138 ГК РФ).
В новом ГК РФ предусмотрено и ранее применяемое завещательное возложение, причем ГК РФ в качестве завещательного возложения специально выделил обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ними необходимый уход и надзор (ст. 1139), естественно, в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества (после вычета всех обременений (долгов) на это имущество).
8. Свободу завещания ограничивает право обязательных наследников на обязательную долю в наследстве. Речь может идти
о несовершеннолетних и взрослых нетрудоспособных детях наследодателя, его нетрудоспособных супруге и родителях, а также нетрудоспособных иждивенцах, которые могут быть наследниками по закону по п. 1 ст. 1140 ГК РФ.
Новеллой ГК РФ является, во-первых, то, что размер обязательной доли составляет теперь по общему правилу не 2/3, а половину той доли, которую получил бы обязательный наследник при наследовании по закону, т. е. если бы не было завещания (п. 1 ст. 1140), а во-вторых, то, что норма о праве на обязательную долю в наследстве утратила императивный характер. Дело в том, что ранее требования обязательных наследников удовлетворялись вне зависимости от их материального положения, нуждаемости в конкретном имуществе. Таким образом, обязательная доля выделялась и тем, кто не нуждался в конкретном завещанном имуществе, был материально обеспечен, имел постоянный источник дохода в отличие от наследника, в
пользу которого было составлено завещание. В результате создавалась ситуация, когда реализация нормы о праве на обязательную долю в наследстве вступала в противоречие с целью ее введения.
Действующий же ГК РФ допускает возможность по судебному решению снизить размер обязательной доли или совсем отказать в ее присуждении. Но это может произойти, во-первых, только если:
1) речь идет об определенном имуществе, а именно: предназначенном для проживания (жилой дом, квартира, дача и т. п.) либо для использования в профессиональной деятельности (орудия труда, творческая мастерская и т. п.);
2) при этом наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался этим имуществом для проживания либо в качестве основного источника средств к существованию;
3) обязательный наследник этим имуществом не пользовался.
Кроме того, суд должен установить, повлечет ли выделение обязательной доли невозможность передать наследнику по завещанию названное имущество, а также учесть имущественное положение обязательного наследника (п. 4 ст. 1140 ГК РФ).
Ни в каких других случаях наследник не может быть лишен обязательной доли полностью или частично. В частности, завещатель не может в завещании лишить наследника права на обязательную долю (ст. 1119 ГК РФ), кроме того, завещательный отказ и завещательное возложение исполняется за счет стоимости наследства, которая превышает размер обязательной доли (ст. 1138 ГК).
Однако обязательный наследник, как и другие наследники по закону, может быть лишен права на обязательную долю в наследстве по основаниям, предусмотренным ст. 1117 ГК РФ, т. е. как недостойный наследник.
Нотариус при оформлении свидетельства о праве на наследство по завещанию должен известить известных ему обязательных наследников (заказное письмо с заказным уведомлением о вручении). Но если обязательный наследник не явится к нотариусу для оформления своей доли, нотариус может
выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без учета обязательного наследника, ведь принятие наследства является делом добровольным (разъяснение Московской нотариальной палаты, данное ещё применительно к ранее действовавшему законодательству, но не утратившее своего значения и сегодня. См.: Российская юстиция. 1997. № 6).
Новые правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ (это касается размера обязательной доли - п. 1 ст. 1149, возможности снижения размера либо отказа в присуждении обязательной доли - п. 4 ст. 1149), применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. - ст. 8 «вводного» закона. Если завещание совершено ранее, то независимо от даты смерти наследодателя будет применяться ГК РСФСР 1964 г.
Эта норма не относится к тем правилам, которые впервые включены в ГК РФ, но до этого были выработаны и применялись на практике. Речь идет о порядке выделения из наследственного имущества обязательной доли (п. 2 ст. 1149 ГК РФ), о порядке исчисления доли, причитающейся обязательному наследнику (п. 3 ст. 1149 ГК РФ), о недопущении направленного отказа от обязательной доли (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), о недопущении перехода права на обязательную долю в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). Соответствующие нормы должны применяться и к завещаниям, которые были совершены до 1 марта 2002 г.).
9. Тайна завещания (ст. 1123 ГК РФ) сохранена и в действующем законодательстве. Теперь соответствующая обязанность лежит не только на нотариусе и иных лицах, имеющих по закону право удостоверять завещание, но и на свидетелях, которые обязаны сохранять в тайне сведения о самом факте составления завещания и его содержании, отмене, изменении. Эта обязанность сохраняется до открытия наследства, т. е. смерти наследодателя.
В ст. 112 ГК РФ не только провозглашена обязанность соблюдать тайну завещания, но и впервые установлены санкции за нарушение этой обязанности. Завещатель вправе
потребовать компенсацию за причиненный ему моральный вред, а также воспользоваться любым другим гражданско-правовым способом защиты прав (ст. 12 ГК РФ), если этими способами возможно защитить нарушенное право.
Присутствие при составлении завещания (по воле завещателя) наследника, в пользу которого составляется завещание, не делает завещание недействительным, если не будет доказано, что оно совершалось под влиянием угрозы, насилия. Это вполне разумное правило, на практике признаваемое и в период действия ГК РФ РСФСР 1964 г., сейчас стало нормой закона.
10. Значительные изменения произошли в части, касающейся формы завещания. Помимо воспроизведения действовавших ранее правил, определявших порядок совершения завещаний (о письменной форме завещания, личной подписи, а в особых случаях использовании подписи рукоприкладчика и нотариальном или приравненном к нему удостоверении завещания), ГК РФ впервые ввел институт свидетелей, которые должны присутствовать при совершении завещания либо в обязательном порядке, либо по желанию завещателя. При этом указано, кто не может быть привлечен в качестве свидетелей, а также установлены последствия отступления от этих требований (п. 2 ст. 1124).
Так, если в силу закона привлечение свидетелей обязательно (имеется в виду совершение закрытых завещаний и завещаний в чрезвычайных обстоятельствах), отсутствие свидетеля влечет недействительность завещания (его ничтожность), а несоответствие свидетелей предъявляемым требованиям может стать основанием к признанию завещания недействительным (его оспоримость) (п. 3 ст. 1124).
В новом ГК РФ наряду с уже ранее существовавшими формами завещаний гражданам предоставлено право совершать завещания и в других формах, в частности, закрытое завещание (ст. 1126) и завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129). Цель введения названных форм определяется интересами граждан. В первом случае речь идет о более надежном обеспечении тайны
завещаний, а во втором - о предоставлении гражданам возможности в экстремальных условиях распорядиться своим имуществом в упрощенном порядке.
11. Добавляется новая категория дел в суде: о подтверждении совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, без чего такое завещание не подлежит исполнению.
Понятие чрезвычайных обстоятельств в ГК РФ не раскрыто. Очевидно, в каждом конкретном случае суд, учитывая содержащиеся в ст. 1129 ГК РФ требования, должен будет установить, имела ли место экстремальная ситуация, создающая непосредственную угрозу для жизни завещателя и приводящая к невозможности совершить завещание в любой другой форме.
Причем завещанием в чрезвычайных обстоятельствах не может быть отменено или изменено завещание, составленное ранее в иной форме. Завещанием в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено или изменено только такое же завещание.
12. Что касается наследования по завещанию вкладов в банках, то здесь тоже произошли изменения.
Такие денежные средства могут быть завещаны по усмотрению гражданина либо в общем порядке, предусмотренном Кодексом для завещания любого имущества, либо посредством специального завещательного распоряжения, составленного в письменной форме в том филиале банка (другом кредитном учреждении), где находится соответствующий счет. Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка.
Причем в отличие от ранее действовавшего законодательства завещанные таким способом вклады входят в состав наследственного имущества и наследуются в общем порядке (т. е. в порядке наследования имущества по завещанию).
Однако наследник, которому завещаны такие денежные средства, независимо от формы завещания вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада средства, необходимые для похорон наследодателя. Из незавещанных вкладов такие средства могут
быть выданы лицу, указанному в постановлении нотариуса.
Размер средств, выдаваемых на указанные цели, не должен превышать ста минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).
Что касается зарплаты, начисленной, но не полученной наследодателем при жизни, то здесь изменений не произошло: она в состав наследства не входит и передается его семье, даже если члены семьи не призываются к наследованию и вообще не являются наследниками, что и в период действия ГК РСФСР было предусмотрено Постановлением Совета Министров СССР «О порядке выдачи зарплаты, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего» от 19 ноября 1984 г. № 1153 (СП СССР. 1985. № 1. Ст. 2).
13. Как и ранее, завещатель может в любое время отменить или изменить завещание. Однако здесь тоже появились свои особенности. Необходимо учитывать следующее.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается даже в том случае, если последующее завещание будет затем отменено завещателем полностью или в соответствующей части (ст. 1130 ГК РФ). Таким образом, речь идет о безвозвратности такой отмены.
Например, гражданин оставил по завещанию своей дочери принадлежащую ему на праве собственности квартиру, а затем в последующем завещании эту же квартиру завещал уже сыну. Ещё через какое-то время он отменил второе завещание и на этом остановился. Таким образом, завещания в пользу сына уже нет, но и первое завещание - в пользу дочери - автоматически не восстанавливается, т. е. ни одного действующего завещания нет. И поскольку квартира никому не завещана, она будет наследоваться наследниками по закону.
Иное последствие наступает, если последующее завещание признано недействительным по любому основанию: в таком случае восстанавливается предыдущее завещание. Например, второе завещание, изменяющее или отменяющее первое, признано по суду недействительным как составленное
гражданином в состоянии адееспособности, под влиянием угрозы или в связи с несоблюдением формы. В такого рода случаях наследование будет осуществляться по первому завещанию (ст. 1130 ГК РФ).
14. В ГК РФ появились специальные нормы, которые достаточно подробно регулируют основания и порядок признания завещания недействительным (ст. 1131). Причем в зависимости от допущенных нарушений завещание либо признается недействительным по решению суда (оспоримое завещание), либо является недействительным независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Так, если будут представлены доказательства, подтверждающие, что на момент совершения завещания завещатель уже был признан судом недееспособным, такое завещание ничтожно и не может исполняться, даже если по этому поводу не было вынесено решение суда о признании завещания недействительным. Те же последствия наступают, если завещание совершено в отсутствие свидетелей, когда они по закону необходимы (например, в чрезвычайных обстоятельствах).
Для признания же завещания недействительным в силу того, например, что гражданин совершил его под влиянием угрозы или насилия (ст. 179 ГК РФ), или в момент совершения завещания не отдавал отчет своим действиям (ст. 177 ГК РФ), или завещание было подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя (п. 3 ст. 1125 ГК РФ), потребуется решение суда. Такое завещание является оспоримым.
При этом в ГК РФ установлены специальные правила, касающиеся оспаривания завещания.
Во-первых, предусмотрено, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается, оно может быть оспорено только после смерти завещателя.
Во-вторых, оспорить завещание вправе лишь то лицо, права и законные интересы которого нарушены завещанием.
В ст. 1131 ГК РФ содержится норма, смысл которой заключается в том, что не все нарушения порядка составления, подписания и удостоверения завещания должны приводить к признанию завещания недействитель-
ным. Эта норма касается оспоримых завещаний и ориентирует суд на то, что описки и другие незначительные нарушения порядка совершения завещания не должны служить основанием для признания завещания недействительным, если суд установит, что они не влияют на возможность установления и понимания действительной воли завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).
Как показывает практика, нарушение порядка составления, подписания и удостоверения завещаний, как правило, происходит и может произойти по вине лиц, которым предоставлено право удостоверять завещание. Так, в одном случае нотариус удостоверил совместное завещание супругов, пожелавших завещать принадлежащее им имущество своим детям, тогда как завещание в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ может исходить только от одного гражданина; в другом случае в завещании не было указано место жительства гражданина, подписавшего завещание в качестве рукоприкладчика, - нарушено правило п. 3 ст. 1125 ГК РФ.
В такого рода случаях некомпетентность или невнимательность тех, кому предоставлено право удостоверять завещания, не должна отражаться на интересах граждан. С учетом этого ГК РФ устанавливает, что, если при наличии нарушений все же не возникает сомнений в понимании действительной воли завещателя, такое завещание не должно признаваться недействительным. Оценить значимость допущенных нарушений с точки зрения их влияния на понимание действительной воли наследодателя, выраженной в завещании, и применить соответствующие последствия вправе только суд.
Следует отметить, что эти правила выработаны практикой. По крайней мере, именно так суды решали соответствующие споры в период действия ГК РСФСР 1964 г.
Так, не может быть признано недействительным (ничтожным или оспоримым) завещание в связи с тем, что при его совершении не присутствовали свидетели, и напротив, ничтожным является завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в простой письменной форме до введения в действие части третьей ГК РФ.
Завещание, совершенное до 1 марта 2002 г., независимо от времени открытия наследства на основании этого завещания может признаваться недействительным по правилам, действовавшим на день совершения завещания (общим и специальным) - ст. 7 «Вводного» закона.
15. Новеллой являются нормы ГК РФ, содержащие правила толкования завещания (ст. 1132). В ней определены субъекты, которым предоставлено право толковать завещание: нотариус, исполнитель завещания и суд, а также установлены способы толкования и последовательность их использования.
Толкование завещания должно быть подчинено одной цели: уяснение и осуществление воли завещателя.
Примером такого толкования может служить следующее. В завещании, составленном в 1988 г., гражданин завещал своей сестре паенакопление в жилищно-строительном кооперативе. На момент смерти завещателя в 2002 г. соответствующая квартира принадлежала ему уже на праве собственности в связи с полной выплатой пая. Нотариус отказал сестре в выдаче свидетельства о праве наследства на квартиру по причине, что в завещании указано паенако-пление, а не квартира. Именно этого добивался сын наследодателя - наследник по закону первой очереди. Суд же путем толкования и уяснения действительной воли завещателя и смысла завещания в целом пришел к выводу, что намерение завещателя выражалось в передаче по наследству именно квартиры, но по условиям составления завещаний в 1988 г. в него было включено лишь паенакопление, право на которое в день открытия наследства уже трансформировалось в право собственности в связи с полной выплатой паевого взноса. Соответственно сестра получила по наследству квартиру согласно завещанию.
16. Действующее законодательство отдает приоритет наследованию по завещанию (применительно к наследованию по закону), рассматривая нормы наследования по закону как восполнительные, - глава 67 ГК РФ. Несмотря на это, в России пока наиболее распространено именно наследование по закону.
Наследование по закону наступает в случаях: если гражданин не оставил завещания, если все наследники по завещанию по любым основаниям не приняли наследство (умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, не приняли наследство в установленный срок, отказались от наследства, признаны недостойными и др.), а также в случаях, специально предусмотренных законом (например, наследование обязательной доли в наследстве, наследование выморочного имущества и др.).
Наследование по закону может иметь место и при наличии завещания. Так, если наследодатель завещает только часть имущества, тогда на незавещанную часть открывается наследование по закону (ст. 1120 ГК РФ). И ещё (опять же если завещано не всё имущество!): доля наследника по завещанию, отказавшегося от наследования по любому основанию, переходит к наследникам по закону (ст. 1161 ГК РФ).
17. В ГК существенно расширен круг наследников по закону. Наиболее сложно разобраться со статусом наследников-иждивенцев.
Если иждивенцы являются наследниками той очереди, которая в данном случае призывается к наследованию, то проблемы не возникает, - они наследуют как обычные наследники по закону той очереди, которая призывается к наследованию. Например, если иждивенцем была жена умершего, то она в любом случае наследник первой очереди и именно в этом качестве призывается к наследованию.
Если же иждивенцы не входят в круг наследников той очереди, которая в данном случае призывается к наследованию, или вообще не относятся к числу любой очереди наследников по закону, то они могут, тем не менее, быть призваны к наследованию при определенных условиях.
Прежде всего речь может идти только о нетрудоспособных (т. е. несовершеннолетних или нетрудоспособных по возрасту, инвалидности) иждивенцах, которые не менее одного года до смерти наследодателя состояли на его иждивении (т. е. его помощь была для них единственным или основным источником существования).
При этом ГК РФ различает две категории таких иждивенцев: 1) родственники умершего до пятой степени родства, т. е. лица, которые входят в круг наследников по закону какой-либо очереди, которая в данном случае не призывается к наследованию (например, они наследники пятой очереди, в частности двоюродный дедушка, а призывается к наследованию первая очередь); 2) другие граждане, т. е. не входящие в круг наследников по закону любой из семи очередей (например, старая няня или сожительница).
Для призвания к наследованию первой категории иждивенцев достаточно двух уже названных условий: нетрудоспособности ко дню открытия наследства и нахождения на иждивении наследодателя не менее года ко дню открытия наследства.
Для призвания же к наследованию иждивенцев второй категории (т. е. не входящих в круг наследников по закону первой-седьмой очередей) требуется еще одно условие: они должны быть не только нетрудоспособными, не только находиться на иждивении наследодателя, но и проживать совместно с ним не менее одного года до дня его смерти.
Сохранившаяся в новом законе особенность призвания и тех, и других нетрудоспособных иждивенцев к наследованию состоит в том, что они наследуют наравне с наследниками любой очереди, призываемой к наследованию в равных долях с ними. Поэтому их в научной литературе иногда называют наследниками «скользящей» очереди.
И, наконец, если нет никого из наследников по закону предыдущих очередей (с первой по седьмую), иждивенцы второй категории наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (иждивенцы первой категории входят в какую-либо очередь наследников, следовательно, они не могут составлять восьмой очереди, у них очередь всегда впереди тех иждивенцев, которые входят в восьмую очередь).
Нормам о круге наследников по закону (ст. 1142-1148 ГК РФ) придана обратная сила (см. ст. 6 «Вводного» закона): они могут применяться к наследствам, открывшимся до
1 марта 2002 г., в следующих случаях:
- во-первых, если срок принятия наследства на 1 марта 2002 г. не истек (например, если наследство открылось 15 сентября 2001 г., общий срок, установленный для принятия наследства, истечет 15 марта 2002 г.). При отсутствии наследников, поименованных в ст. 532 ГК РСФСР (в редакции ФЗ от 14 мая 2001 г.), наследство может быть принято наследниками, указанными в ст. 114 ГК РФ, в данном случае - родственниками четвертой или пятой степени родства, либо пасынками и падчерицами, отчимом и мачехой наследодателя - абз. 3 и 4 п. 2, п. 3 ст. 1145 ГК РФ);
- во-вторых, если срок на принятие наследства истек, но ни один из наследников, который имел право на принятие наследства по ранее действовавшему законодательству (ст. 532 и 548 ГК РСФСР), наследство не принял, и свидетельство о праве на выморочное наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (практика передачи имущества, которое переходило в порядке наследования государству, была не единообразной, и в ряде случаев свидетельство о праве на наследство выдавалось не только РФ, но и субъектам РФ и муниципальным образованиям), либо наследственное имущество не перешло в их собственность по иным основаниям (в первую очередь это передача муниципальным образованиям в порядке ст. 225 ГК РФ бесхозяйного имущества, в состав которого чаще всего входит и наследственное имущество, речь может идти и об имуществе, право собственности на которое возникло в силу приобретательной давности).
И в этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по новому законодательству, могут принять наследство.
Для принятия наследства лицами, которые не могли наследовать по правилам ГК РСФСР, но являются таковыми по новому законодательству, установлен срок: он равен шести месяцам и исчисляется со дня введения в действие части третьей ГК РФ, т. е. истекает во всех случаях 1 сентября 2002 г.
Если в течение шести месяцев после вступления в действие части третьей ГК РФ никто из наследников, имеющих право на принятие наследства, открывшегося до вступления в действие части третьей ГК РФ, не примет наследство по любым основаниям, это наследство как выморочное передается Российской Федерации в порядке, установленном ст. 1151 ГК РФ
18. Расширился круг наследников, наследующих по праву представления. Стало возможным наследование по праву представления в пределах второй и третьей очереди. Но их потомки (дети, внуки), как это имеет место в пределах первой очереди, наследовать по праву представления не могут.
Не наследуют по праву представления потомки наследника, который был лишен права наследования посредством специального указания об этом в завещании (п. 2 ст. 1146 ГК РФ), а также потомки наследника, который не имел бы права наследовать как недостойный (п. 3 ст. 1146 ГК РФ).
Существенно, что наследование по праву представления наступает не только тогда, когда наследник по закону умирает до смерти наследодателя, но и одновременно с ним (в один день).
Это правило является исключением из принципа, установленного в п. 2 ст. 1114 ГК РФ и предусматривающего, что в случае одновременной смерти граждане не наследуют друг после друга: наследование открывается после каждого из них и к наследованию призываются наследники каждого из них. Наследники же по праву представления получили возможность наследовать после обоих одновременно умерших лиц.
Таким образом, если в результате автомобильной катастрофы одновременно скончались отец и сын, то дети сына (они же внуки отца) будут наследовать после своего отца - на основании п. 1 ст. 1142 ГК РФ и после деда - на основании ст. 1146 и п. 2 ст. 1142 ГК РФ.
Наследники по праву представления наследуют ту долю наследства, которую получил бы наследник, если бы не умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Между наследниками по праву представления эта доля делится поровну.
Следует отметить, что наследники, которые по закону могут быть призваны к наследованию по праву представления, реально становятся субъектами наследственных правоотношений лишь тогда, когда они призваны к наследованию. Так, например, сын, призванный к наследованию по закону после смерти своего отца, может отказаться от наследства в пользу дедушки или бабушки, дяди или тети и других более отдаленных родственников, но не может отказаться в пользу своих детей (внуков наследодателя), потому что при жизни своего родителя они не призываются к наследству по закону после смерти дедушки.
19. Закон предоставляет тем наследникам, которые проживали на день открытия наследства совместно с наследодателем и желают сохранить привычную обстановку и привычный быт, преимущественное право при разделе наследства получить эти предметы, но в счет своей наследственной доли (ст. 1169 ГК РФ), а не сверх этой доли, как это имело место по ранее действовавшему законодательству. Не являются предметами домашней обстановки и обихода предметы профессиональной деятельности умершего, а также личные вещи - такое имущество наследуется в общем порядке.
20. Что касается выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ), то оно переходит по наследству только к Российской Федерации в целом (появляется девятая очередь наследования?), при этом наследование выморочного имущества подчинено специальному режиму: Российская Федерация в отличие от любого другого наследника по закону, во-первых, не должна специально принимать наследство (выражать свою волю на принятие наследства) и, во-вторых, не вправе отказаться от наследства (см. ст. 1152 и 1157 ГК РФ).
21. Отдельная глава (глава 64 ГК РФ) посвящена правовому регулированию приобретения наследства. Если наследник призывается к наследству по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство по одному, нескольким или всем основаниям (например, если по завещанию наследодатель оставил жене дачу, а все другое его имущество переходит к наследникам по
закону, в число которых входит также и жена как наследница первой очереди, она вправе принять наследство как по завещанию, так и по закону, либо принять наследство по одному из оснований: только дачу по завещанию либо только долю в другом наследуемом имуществе по закону).
22. В ст. 1165 ГК РФ предусмотрен особый порядок заключения соглашения о разделе между всеми наследниками наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также о выделе из наследства доли одного или нескольких наследников. Соглашение о разделе между наследниками такого имущества либо о выделении доли одного или нескольких наследников может быть заключено как до, так и после государственной регистрации прав на недвижимое имущество, но только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
При этом если государственная регистрация на основании свидетельства о праве на наследство ещё не произведена, то она производится на основании соглашения о разделе и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация уже была произведена до заключения соглашения (например, с указанием в государственном свидетельстве о праве собственности на квартиру, что она принадлежит на праве долевой собственности с долями в размере 1/3 каждому из трех наследников, как это было в свидетельстве о праве на наследство), регистрационные органы при предъявлении им соглашения наследников о разделе наследства (например, о том, что одному наследнику будет принадлежать 1/2, а двум другим - по 1/4 доле), обязаны внести изменения и произвести вновь государственную регистрацию (т. е. внести новую запись в реестр) уже на основании соглашения о разделе наследства.
Поскольку раздел наследственного имущества по соглашению между наследниками может и не соответствовать причитающимся им долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, в п. 3 ст. 1165 ГК РФ содержится норма, специально обращенная к органам, осуществляющим государственную регистрацию недвижимости (к учреждениям юстиции). В ней предусмотрено, что несоот-
ветствие раздела наследства причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может выступать препятствием для государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество на основании соглашения.
При наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел наследственного имущества до его рождения не может быть произведен.
На рассмотренные выше правила раздела наследственного имущества сроки давности не распространяются (это не сроки исковой давности!), хотя есть некоторые правила раздела наследственного имущества, которые применяются только в течение трех лет со дня открытия наследства (это тоже не сроки исковой давности!).
23. В ст. 1168 ГК РФ устанавливается особый режим раздела неделимых вещей, входящих в состав наследственного имущества, т. е. таких, раздел которых в натуре невозможен (автомашина, жилой дом, квартира, дача и т. п.). Особенности раздела такого наследственного имущества сводятся к следующему.
Если наследник вместе с наследодателем был сособственником неделимой вещи, при разделе наследственного имущества он имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, которые не являлись участниками общей собственности. При этом не имеет значения, пользовался он этой вещью или нет.
Например, после смерти наследодательницы к наследству были призваны ее супруг, дочь и сын (дети от первого брака). В состав наследства входила и однокомнатная квартира, которая при жизни наследодательницы была приватизирована в общую собственность супругов. При разделе наследства между наследниками (а в состав наследства входит и 1/2 квартиры) преимущественное право на получение всей квартиры в счет своей наследственной доли принадлежит супругу умершей.
Если же ни один из наследников не являлся участником общей собственности на неделимую вещь, преимущественное право
на получение при разделе наследственного имущества этой вещи принадлежит тому из наследников, кто при жизни наследодателя постоянно ею пользовался. Так, при разделе наследственного имущества, в состав которого входит принадлежавший наследодателю автомобиль, преимущественное право на получение автомобиля принадлежит тому из наследников, кто пользовался этим автомобилем на основании выданной ему наследодателем доверенности на право управления.
Но если речь идет о разделе перешедшего по наследству к нескольким наследникам жилого помещения, которое невозможно разделить в натуре, и ни один из наследников не был участником общей собственности на это помещение, преимущественное право при его разделе имеет тот из наследников, кто проживал в указанном помещении ко дню открытия наследства и не имеет иного жилого помещения.
Наследники, имеющие преимущественное право (т. е. сособственники наследодателя или пользующиеся наследственным имуществом до его смерти, когда речь идет о неделимых вещах в наследстве, или наследники, проживающие с наследодателем в отношении вещей домашнего обихода и обстановки), могут получить соответствующее имущество только в счет своей наследственной доли.
Однако чаще всего при осуществлении преимущественного права выявляется несоразмерность наследственного имущества, которое может перейти к наследнику, его наследственной доле. В ст. 1170 ГК РФ предусмотрено специальное решение для этих случаев. Возникшая несоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства (например, наследник, получив при разделе наследственного имущества однокомнатную квартиру, передает другим наследникам свою долю в праве на автомобиль, на денежный вклад и т. п.).
Но если другого наследственного имущества недостаточно, наследникам может быть предоставлена иная компенсация, в том числе и в виде выплаты наследником, получившим неделимое наследство, определен-
ной денежной суммы. Гарантией получения остальными наследниками такой денежной компенсации является правило п. 2 ст. 1170 ГК РФ: если соглашением наследников не установлено иное, осуществление одним из наследников своего преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации остальным наследникам.
24. В новом ГК РФ (ст. 1175) сохранен принцип, согласно которому каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Это относится и к государству, к которому в порядке наследования переходит выморочное имущество. Однако в отношении порядка и сроков ответственности наследников по долгам наследодателя действующим законодательством установлены совершенно новые правила. В частности, установлена солидарная ответственность принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Это означает, что требование о погашении долга может быть заявлено кредиторами как ко всем наследникам, так и к любому из них (ст. 323 ГК РФ). Но наследник, к которому обращено требование кредитора, обязан удовлетворить это требование только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.
25. Существенные новеллы содержатся в нормах ГК РФ, закрепляющих сроки для предъявления требований кредиторами. Кредиторы наследодателя вправе предъявить требование к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.
Эта норма исходит из общего правила о том, что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (ст. 201 ГК РФ). Так, если наследодатель, заключив договор займа сроком на два года, умер спустя год после заключения договора, обязательство не прекращается. Стороной в договоре займа становится наследник, который обязан выплатить долг по наступлении установленного в договоре срока. Если долг не выплачен, кре-
дитор вправе предъявить свои требования к наследнику в пределах срока исковой давности (трех лет). Если же наследодатель умер после наступления срока возврата долга, в такой ситуации кредитор, который вправе был потребовать уплаты долга с наследодателя при его жизни, в случае смерти наследодателя может предъявить требование к наследникам, но в пределах оставшегося срока исковой давности, который исчисляется со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права, в данном случае со дня наступления срока платежа.
Требования кредиторов могут быть предъявлены как к наследникам, принявшим наследство, так и до принятия ими наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу, т. е. в суд.
Однако в интересах наследников права кредиторов на взыскание с наследников долгов наследодателя ограничены: установленный для предъявления требований срок, хотя он и назван сроком исковой давности, имеет свои особенности: он не подлежит восстановлению, перерыву или приостановлению.